Каталог :: Государство и право

Шпора: Шпаргалки по теории государства и права (78 вопросов)

     1. Предмет и метод теории государства и права. Каждая наука имеет свой
предмет исследования, под которым понимается изучаемая ею сторона объективной
действительности. Предметом теории государства и права выступают наиболее общие
закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права,
а также система основных понятий юриспруденции. Данная наука изучает
возникновение, развитие и функционирование не конкретного государства и права,
а государственности вообще, а также понятия, которые пронизывают собой всю
юриспруденцию (норма права, правоотношение, субъект права, юридический факт и
т.д.). Специфика предмета теории государства и права заключается в том, что
государство и право исследуются во взаимосвязи как дополняющие друг друга
социальные институты.  Под методом науки понимается совокупность приемов и
способов, с помощью которых постигается предмет, получаются знания. Все
многообразие методов теории государства и права можно представить в виде
следующей системы. 1. Всеобщие методы - это философские, мировоззренческие
подходы, выражающие наиболее универсальные принципы мышления. Среди всеобщих
можно выделить метафизику (рассматривающую государство и право как вечные и
неизменные институты, глубоко не связанные друг с другом и с иными
общественными явлениями) и диалектику - материалистическую и идеалистическую;
последняя в свою очередь может выступать как объективный либо субъективный
идеализм. Так, причины возникновения и сам факт существования государства и
права объективный идеализм связывает с божественной силой либо объективным
разумом; субъективный идеализм — с сознанием человека, с согласованием воли
людей (договором), материалистическая же диалектика - с
социально-экономическими изменениями в обществе (появлением частной
собственности и разделением общества на антагонистические классы). С позиций
материалистической диалектики всякое явление (в том числе государство и право)
рассматривается в развитии, в конкретной исторической обстановке и во
взаимосвязи с другими явлениями. 2. Общенаучные методы - это приемы, которые не
охватывают всего научного познания, а применяются лишь на отдельных его этапах
в отличие от всеобщих методов. К числу общенаучных методов относят: - анализ
(условное разделение сложного государственно-правового явления на отдельные
части); - синтез (изучение явления путем условного объединения его— составных
частей); - системный подход (ориентирует на раскрытие целостности объекта, на
выявление многообразных типов связей в нем); - функциональный подход
(ориентирует на выяснение функций одних социальных явлений по отношению к
другим) и др. 3. Частнонаучные методы - это приемы, которые выступают
следствием усвоения теорией государства и права научных достижений технических,
естественных и гуманитарных наук. К ним относят: - конкретно-социологический
(позволяет с помощью анкетирования, интервьюирования, наблюдения и других
приемов получить данные о фактическом поведении субъектов в
государственно-правовой сфере); - статистический (позволяет получить
количественные показатели того или иного государственно-правового явления); -
кибернетический (позволяет с помощью системы понятий, законов и технических
средств кибернетики познать государственно-правовые явления) и другие методы.
Среди частнонаучных следует выделить два метода, которые относятся к
частноправовым, являющимся сугубо юридическими: - формально-юридический
(позволяет определить юридические понятия, выявлять их признаки, проводить
классификацию, толковать содержание правовых предписаний и т.п.);
-сравнительно-правовой (позволяет сопоставить различные правовые системы либо
их отдельные элементы — законы, юридическую практику и т.д. в целях выявления
их общих и особенных свойств).
     3. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук. 
Научные дисциплины, образующие в своей совокупности систему науки в целом,
весьма условно можно подразделить на три большие группы: 1) технические; 2)
естественные; 3) гуманитарные. Гуманитарные науки изучают общество, человека,
социальные отношения и институты. Юридические науки — часть гуманитарных наук,
поскольку государство и право выступают социальными институтами. В свою очередь
юридические науки можно подразделить на следующие виды: — теория государства и
права; - историко-правовые науки (история государства и права, история
политических и правовых учений); - отраслевые юридические науки
(конституционное, гражданское, административное и другие отрасли права); -
прикладные науки (криминалистика, судебная медицина, судебная психиатрия,
правовая кибернетика и т.п.). Теория государства и права, находясь в системе
гуманитарных наук, тесно взаимодействует с философией, социологией,
политологией и т.д. Так, с помощью философии вырабатываются мировоззренческие
позиции теории государства и права, в результате чего последняя вооружается
общей методологией познания государственно-правовой действительности. В свою
очередь теория государства и права дает конкретный материал для широких
философских обобщений. Место теории государства и права в системе юридических
наук. Общность теории государства и права и историко-правовых наук состоит в
том, что они рассматривают государство и право в целом, как бы не имеют границ
во времени в познавательной деятельности. Различие выражается в том, что
историко правовые науки изучают процесс развития государственно-правовых форм в
хронологическом порядке (т.е. применяют преимущественно исторический метод),
теория же дает обобщение этих процессов, исследует сущность государства и
права, закономерности их функционирования и т.п. (т.е. применяет
преимущественно логический метод). По отношению к отраслевым юридическим наукам
теория государства и права выступает как обобщающая. Во-первых, она изучает
наиболее общие закономерности развития и функционирования государства и права.
Предмет же любой отраслевой науки связан лишь с определенной сферой
общественных отношений, с рамками соответствующей отрасли права. Во-вторых,
теория государства и права исследует общие для всех отраслевых наук проблемы
(нормы права, правоотношения, юридическую ответственность и т.д.). В-третьих,
она играет методологическую роль в юриспруденции. Вместе с тем теория
государства и права формирует свои выводы в тесной связи с отраслевыми науками,
исходит из фактического материала, содержащегося в них. Взаимодействие же
теории государства и права с прикладными науками в значительной мере является
опосредованным, осуществляемым через отраслевые науки. Таким образом,
особенности теории государства и права как науки состоят в том, что она
является: - гуманитарной, предмет которой составляют общественные явления -
государство и право (этим она отличается от технических и естественных наук); -
политико-юридической, изучающей такие социальные институты, которые
непосредственно относятся к государственно-правовой сфере общественной жизни
(этим она отличается от других гуманитарных наук);  - теоретической, изучающей
наиболее общие закономерности государства и права (этим она отличается от
других юридических наук).
     4. Функции ТГП. Функция - деятельность. Самостоятельные направления в
исследовании деятельности. Основные направления исследовательской деятельности
(функции ТГП): Онтологическая (познавательная) - познать суть явления. “Что
есть государство и право”. Гнесиологическая (объяснительная) - объясняет
сущность, почему она именно такова. Эвристическая (творческая) - открытие
закономерностей. Прогностическая (предсказательская) - познания переходят в
практику, гипотезы для будущего. Политическая (управленческая) - для
осуществление права на практике. Даёт рекомендации для лучшего его
осуществления. Методологическая. Учебная - юридическая - даёт общетеоретическую
подготовку студентов через развитие абстрактного мышления.
5. Происхождение государственности. Род - первичная ячейка организации
первобытно-общинного строя, объединенная кровным родством, совместным
коллективным трудом, общей собственностью на продукты производства, равенством
соц. положения, единством интересов, и сплоченностью членов ряда. Род
обеспечивал людям большую возможность выжить, чем если они жили бы по одиночке,
обеспечивал возможность обмена, передачи и накопления знаний. Власть в роде
осуществлялась на общем собрании всех членов рода, в особо важных случаях
собирался совет старейшин. Отдельных воинов не было, при необходимости эту
функцию осуществляли все мужчины рода. Действия людей основывались чаще всего
на обычаях, которые были непререкаемы для всех (из-за кровных связей и общности
интересов членов рода). Обычаи - первая форма передачи из поколения в поколение
наиболее важных знаний. С повышением уровня знаний и переходом к земледелию и
скотоводству появился добавочный продукт. Неолитическая революция (10-12
т.л.н.) также способствовала этому. Обмен этим продуктом между племенами дал
возможность его накопления, началась специализация, вначале племен, затем
отдельных семей. Появились скотоводы, земледельцы. Появились впервые рабы.
Вследствие необходимости координировать все действия племени, все более и более
увеличивающегося, появился аппарат управления (экономического, военного,
духовного), отделилось сословие воинов, которые уже не занимались
производством. Производящее хозяйство по мере его роста и совершенствования
вело к общественному разделению труда, к социальной (в т.ч. классовой)
дифференциации, к имущественному расслоению людей на богатых и бедных, на
неравноправные классы. Большую роль играла религия (власть от бога и
передача ее по наследству), объединению племен служила военная функция наиболее
сильных племен, которая к тому же приводила к четкому обозначению границ
территории. Еще факторы - преобразование родовой общины в отдельные семьи,
переход к территориальной организации населения, усиление воин и военной
организации племен, влияние религии на объединение племен и на укрепление
верховной царской государственной власти.
6. Определение государства. Определение термина “госу­дарство” зависит от
авторов концепций. Марксистская концепция: Ф. Энгельс: государство - это
аппарат подавления одного класса другим, Ленин: государство - машина для
поддержания господства одного класса над другим.. Теологическая (божественная)
концепция: государство – порождение божьей воли. Правитель – наместник бога на
земле, все его указы, распоряжения и т. п. – обязательны для подчиненных.
Передача власти по наследству. Патриархальная концепция: государство –
разросшаяся семья (клан), правитель – отец семейства. Признаки государства:
Каждое гос-во обладает рядом признаков, позволяющих отличать гос-во от других
организационных структур. Обязательные: социальный подход – 1) 
народ – союз или совокупность граждан, объединенных одной целью; 2) власть;
3) территория; юридический подход - 1) организация власти построена по
адм.-террит. делению; 2) публичная власть, отделенная от осн. массы народа; 3)
гос. аппараты управления и принуждения; 4) налог. система – необх. для
поддержания аппарата гос-ва; 5) наличие системы права; 6) суверенитет –
относительное полновластие гос-ва внутри своих границ и независимость во внешн.
отношениях. Кроме норм нац. права на публ. власть действуют нормы межд. права.
Приоритет – межд. праву. Сущ-ют межд. соглашения. Там есть правило - гос-во, не
являющеесяся участником межд. отношения или договора, обязано соблюдать нормы
межд. отношений. Независимость во внешн. отношениях – тоже относительна. Ни
одно гос-во на межд. арене не имеет права развяз-ть войны, совершать
идеологич., экон., политич. агрессию. Факультативные: 1) офиц. язык – на кот.
публикуются все законы, акты и т. п.; 2) наличие символов власти - флаг, герб,
гимн гос-ва. Др.орг.структуры: 1) полит. партии и объед-я – юр. лица.;
2) обществен. объед-я – не юр. лица (стачкомы, ветеранские объед-я). Юр.
лица – предпр-я, учр-я, организации, имеющ. обособлен. имущество, самост.
баланс, личн. имущ.и неимущ. права и права истца и ответчика в трех судах –
обычн., арбитражн. и третейском. Нации и народности (этносы) - им присущи
многие признаки государства: наличие выборн.власти; соподчиненность нижестоящих
вышестоящим, орг. единство, система взносов (ден.обяз-в).
     7. Суверенитет как признак государства. Государственный суверенитет - это
присущее государству верховенство на своей территории и независимость в
международных отношениях. В обществе власть может существовать в разных видах:
партийная, семейная, религиозная и т.п. Однако высшей властью, решения которой
обязательны для всех граждан, организаций и учреждений, обладает лишь
государство. Государство осуществляет высшую власть в пределах собственных
границ. Оно само определяет, какими будут отношения с другими государствами, а
последние не вправе вмешиваться в его внутренние дела. Государство располагает
суверенитетом независимо от величины территории, численности населения,
политического режима. Верховенство государственной власти означает: 1) ее
безусловное распространение на население и все социальные структуры общества;
2) монопольную возможность применения таких средств воздействия (принуждения,
силовых методов, вплоть до смертной казни), которыми не располагают другие
субъекты политики; 3) осуществление властных полномочий в специфических формах,
прежде всего юридических (правотворческой, правоприменительной и
правоохранительной); 4) прерогативу государства отменять, признавать ничтожными
акты других субъектов политики, если они не соответствуют установлениям
государства. Государственный суверенитет включает такие основополагающие
принципы, как единство и неделимость территории, неприкосновенность
территориальных границ и невмешательство во внутренние дела. Если какое бы то
ни было иностранное государство или внешняя сила нарушает границы данного
государства или заставляет его принять то или иное решение, не отвечающее
национальным интересам его народа, то говорят о нарушении его суверенитета. А
это явный признак слабости данного государства и его неспособности обеспечить
собственный суверенитет и национально-государственные интересы. Понятие
“суверенитет” имеет для государства такой же смысл, что и понятие “права и
свободы” для человека. Суверенитет государства включает экономические,
политические и правовые аспекты. Экономической основой государственного
суверенитета служит владение территорией, определенной собственностью,
культурным достоянием и т.п. Политическая основа суверенитета — существование
стабильного, сложившегося государства, наличие достаточно развитой политической
организации власти. Правовой основой суверенитета являются конституции,
законодательство, декларации, общепризнанные принципы международного права,
фиксирующие равенство государств, их территориальную целостность,
невмешательство во внутренние и внешние дела, право наций на самоопределение.
Выступая признаком государства, суверенитет характеризует его как особого
субъекта политических отношений, как главного компонента политической системы
общества.
8. Теории происхождения государственности. Марксистская: разделение человечества
на 2 класса - имущие и неимущие. Классы – большие группы людей, которые
отличаются друг от друга по 4 критериям: занимают разное место на ступенях
общественного производства, по разному относятся к средствам производства,
разное отношение к распределению продуктов производства, разное отношение к
потреблению (количество и качество). Государство будет существовать, пока
существуют эти классы, если они исчезнут, то исчезнет потребность в
государстве. Ф. Энгельс: государство - это аппарат подавления одного класса
другим, Ленин: государство- машина для поддержания господства одного класса над
другим. После этого “обобществление” собственности. Отпадает необходимость в
государстве. Государство будет заменяться общественным самоуправлением
трудящихся. Отдельные эксцессы отдельных лиц будут гаситься общественным
самоуправлением. Теологическая: государство - порождение божьей воли. Правитель
– наместник бога на земле, все его указы, распоряжения и т.п. – обязательны для
подчиненных. Передача власти по наследству, тесная связь между гос. и церковной
властью. Концепцией утверждается сведение отдельного человека до “винтика” в
гос. машине, утверждается неспособность человека что-либо изменить.
Представитель – Фома Аквинский. Органическая (Ч. Спенсер): все органы
государства связаны друг с другом. Трудно найти истоки возникновения
государственности. Всё здесь подвержено изменчивости. Сравнение с чел.
организмом. Психологическая (Петржевский): индивиду свойственно жить в группе,
жить организованно (соц. связи), свойственно подчиняться кому-то.
Патриархальная (Аристотель): государство – разросшаяся семья. Здесь есть отец
семейства, все остальные – его дети. Теория насилия (Дюринг, Гумплович,
Каутский): выделяют внутреннее и внешнее насилие. Некие
племена завоевывают другие, насильственно порабощая их. Одно племя (более
молодое) порабощает другие. Внешнее насилие – убивать некот. мужчин,
некоторых оставлять в живых, наблюдать за ними, как они работают, нужно создать
аппарат, схожий с государством. Внутр. насилие – порабощение внутри
собствен. племени. Необходимость создания аппарата – будущего государства.
Появление прибавочного продукта – появление имущих и неимущих. Правовая
(естеств.-договорная): Гроций, Локк, Руссо, Н. Радищев. Государство возникло в
силу ест. договора. Люди, жившие совместно на определенной территории,
заключают устный договор о принципах совместного сосуществования. Создание
аппаратов, обмен, распр-е продуктов. Создание правил общ. поведения, в будущем
– право. Порядок обеспечивается насильственным аппаратом. Мононормы – в
догос. состоянии правила на все случаи жизни. Обеспеч-ся обществен. влиянием,
осуждением.
     9. Понятие и элементы формы государства. Форма государства - это способ
организации политической власти, охватывающий форму правления, форму
государственного устройства и политический режим. Если категория “сущность
государства” отвечает на вопрос: в чем заключается главное, закономерное,
определяющее в государстве, то категория “форма государства” — кто и как правит
в обществе, как устроены и действуют в нем государственно-властные структуры,
как объединено население на данной территории, каким образом оно связано через
различные территориальные и политические образования с государством в целом,
как осуществляется политическая власть, с помощью каких методов, приемов.
Форма государства — это его строение, на которое влияют как социально-
экономические факторы, так и природные, климатические условия, национально-
исторические и религиозные особенности, культурный уровень развития общества
и т.п. Элементами формы государства выступают: 1) форма правления
(характеризует порядок образования и организации высших органов
государственной власти, их взаимоотношения друг с другом и населением; в
зависимости от особенностей формы правления государства подразделяются на
монархические и республиканские); 2) форма государственного устройства
(отражает территориальную структуру государства, соотношение между
государством в целом и его составными территориальными единицами; по форме
государственного устройства государства делятся на унитарные, федеративные и
конфедеративные); 3) политический (государственный) режим (представляет собой
систему методов, способов и средств осуществления государственной власти; в
зависимости от особенностей набора данных приемов государственного
властвования различают демократический и антидемократический политические
(государственные) режимы).
     10. Формы государственного правления. Форма государственного правления -
это элемент формы государства, характеризующий организацию верховной
государственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотношения с
населением. По формам правления государства подразделяются на монархии и
республики. Признаки монархии: 1) власть передается по наследству; 2)
осуществляется бессрочно; 3) не зависит от населения. Монархии бывают
неограниченными, в которых отсутствуют представительные учреждения народа и в
которых единственным носителем суверенитета государства является монарх
(например, абсолютные монархии последнего периода эпохи феодализма, из
современных - Саудовская Аравия, Бруней), и ограниченными, в которых наряду с
монархом носителями суверенитета выступают другие высшие государственные
органы, ограничивающие власть главы государства (речь идет, в частности, об
Англии, Японии, Испании, Швеции, Норвегии и т.п.). Признаки республики: 1)
выборность власти; 2) срочность; 3) зависимость от избирателей. В зависимости
от того, кто формирует правительство, кому оно подотчетно и подконтрольно,
республики подразделяются на президентские, парламентские и смешанные. В
президентских республиках (США, Сирия) именно президент выполняет эту роль, в
парламентских (Германия, Италия) - парламент, в смешанных (Франция, Финляндия)
- совместно президент и парламент. Монархии: восточная деспотия 
- первое, раннее гос-во, где приоритет- насилию, верх. власть – царь или король
– неогрнич. суд., исполнит., верх. власть; ограниченная монархия –
сословно-представительная монархия, ее власть ограничена каким-либо институтом
(на Руси - боярская дума); раннефеодальная монархия – феод.
раздробл-ть, власть - у местных феодалов, принцип – вассал моего вассала – не
мой вассал; констит. монархия – власть монарха ограничена законами,
принцип – царствовать, но не властвовать. Республики: такая публичная
власть, кот. осущ-ся коллегиально и возникающая путем собрания. 
Президентск., парлам.респ-ка (различия – по осн. объему полномочий) – в
през. респ-ке президент им. право распустить законодат. орган. Президент
формирует осн. ключ. посты в прав-ве. Президент им. право издавать всеобщ.
законы, нормат. акты. президент – главком. В парлам. респ-ке осн. объем
полномочий – у парламента. Парламент нельзя распустить и он формирует
правительство. Президент управляет лишь экономической стороной жизни страны.
11. Формы гос. устройства (ФГУ). ФГУ определяется внутр. строением органов
гос. власти и управления, принципами и взаимодействием друг с другом этих
органов и объемами их полномочий. Унитарное – осн. масса населения – одна
нация, строгая соподч-ть уровней власти друг другу. Един. система права, фед.
законов и иных норм. актов. Федеративное – сложное многонац. гос-во,
состоящее из союза когда-то суверенных государств, ныне находящихся в
федерации и обладающих некоторыми суверен. правами (но не суверенитетом).
Здесь сложн. судебн., фин. система, т.к. субъекты федерации на своей
территории избирают главу субъекта, законодат., и исполнит. органы (напр.,
свои суды). Конфедерация – сложн. устройство, временный         союз суверен.
гос-в, созданный для решения каких-либо временнных локальных задач (военн.,
эконом., таможен. союзы).
12. Политический (государственный) режим: понятие. Политический режим - это
система методов, способов и средств осуществления политической власти. Всякие
изменения, происходящие в сущности государства данного типа, прежде всего
отражаются на его режиме, а он влияет на форму правления и форму
государственного устройства. Согласно одной точке зрения понятия
“политический режим” и “государственный режим” можно расценивать как
тождественные.
Согласно другой точке зрения понятие “политический режим” более широкое, чем
понятие “государственный режим”, ибо включает в себя не только методы и
приемы осуществления политической власти со стороны государства, но и со
стороны политических партий и движений, общественных объединений, организаций
и т.п. Политический режим — это динамическая, функциональная характеристика
политической системы. Категории “политический режим” и “политическая система“
тесно связаны между собой. Если первая показывает весь комплекс институтов,
участвующих в политической жизни общества и в осуществлении политической
власти, то вторая — как эта власть осуществляется, как действуют данные
институты (демократично либо недемократично). Понятие политического режима
является ключевым для формирования представлений об основных системах власти.
Именно исходя из политического режима судят о подлинной картине принципов
организации политического устройства общества. Политический режим
характеризует определенный политический климат, существующий в той или иной
стране в конкретный период ее исторического развития. (Демократический,
тоталитарный, авторитарный – средний).
     13. Функции государства — это основные направления деятельности
государства по решению стоящих перед ним задач. Понятие функции государства не
следует отождествлять с такими понятиями, как: 1) цели и задачи государства
(если цель общества то, к чему стремится государство, а задачи — цель и
средства ее достижения, то функции лишь основные направления деятельности
государства по решению стоящих перед ним задач; следовательно, цели и задачи
определяют функции);
2) функции отдельных его органов (в отличие от функций многочисленных
государственных органов, специально предназначенных для определенного вида
деятельности, функции государства охватывают его деятельность в целом, в них
находит выражение социальная ценность и сущность государства, их осуществлению
подчинена работа всего государственного аппарата и каждого органа в
отдельности). В зависимости от продолжительности действия функции государства
классифицируются на постоянные (осуществляются на всех этапах развития
государства) и временные (прекращают свое действие с решением определенной
задачи, как правило, имеющей чрезвычайный характер); в зависимости от значения
— на основные и неосновные; в зависимости от того, в какой сфере общественной
жизни они осуществляются, — на внутренние и внешнии. К внутренним 
функциям современного РОССИЙСКОГО государства можно отнести следующие: 1) охрана
прав и свобод человека и гражданина, обеспечение правопорядка; 2)
экономическая; 3) налогообложения; 4) социальной защиты; 5) экологическая; 6)
культурная. К внешним функциям современного Российского государства
можно отнести следующие: 1) оборона страны; 2) поддержание мирового порядка; 3)
сотрудничество с другими государствами и т.п.
     14. Характеристика основных внутренних функций Российского государства. 
Прежде чем отвечать на данный вопрос, необходимо сначала дать определение
функциям государства и произвести их классификацию в зависимости от того, в
какой сфере общественной жизни они осуществляются. Внутренние функции
государства - это основные направления деятельности государства по выполнению
стоящих перед ним внутренних задач. К внутренним функциям современного
Российского государства можно отнести следующие: 1) функцию охраны прав и
свобод человека и гражданина, обеспечения правопорядка (это деятельность
государства, направленная на защиту интересов личности и общества, на реальное
воплощение в жизнь ст. 2 Конституции РФ, согласно которой “человек, его права и
свободы являются высшей ценностью”); 2) экономическую функцию (здесь весьма
важен вопрос о пределах вмешательства государства в экономическую сферу, о
методах государственного управления экономическими отношениями; если в условиях
административной системы управления экономика регулируется преимущественно
директивами, то в условиях рыночных отношений - прежде всего экономическими
методами, т.е. посредством налогов, кредитов, льгот и т.д.); 3) функцию
налогообложения (в современных условиях налог становится главным методом новой
системы управления, универсальным регулятором, который используется не только в
экономической сфере, но и в социальной, и в юридической, и во
внешнеполитической и т.п.); 4) функцию социальной защиты (прежде всего речь
идет об обеспечении нормальных условий жизни для тех категорий граждан, кто в
силу различных объективных причин не может полноценно трудиться - об инвалидах,
пенсионерах, студентах и др.; кроме того, государство призвано поддерживать
жилищное строительство, здравоохранение, общественный транспорт и т.п.); 5)
экологическую функцию (с помощью законодательства государство устанавливает
правовой режим природопользования, берет на себя обязательства перед своими
гражданами по обеспечению нормальной среды обитания и т.д.); 6) культурную
функцию (содержание ее сегодня составляет разносторонняя государственная
поддержка развития культуры - литературы, искусства, театра, кино, музыки,
средств массовой информации, науки, образования и пр., хотя и осуществляемая в
недостаточном объеме).
     15. Характеристика основных внешних функций Российского государства. 
Прежде чем отвечать на данный вопрос, необходимо сначала дать определение
функциям государства и произвести их классификацию в зависимости от того, в
какой сфере общественной жизни они осуществляются. Внешние функции государства
- это основные направления деятельности государства по выполнению стоящих перед
ним внешних задач. Их выполнение обеспечивает полноправное существование
государства в современном мире, который все больше становится взаимозависимым.
К внешним функциям современного Российского государства можно отнести
следующие: 1) функцию обороны страны (базируется на принципе поддержания
достаточного уровня обороноспособности общества, отвечающего требованиям его
национальной безопасности, предназначается для защиты суверенитета и
территориальной целостности, пресечения угрожающих жизненно важным интересам
России вооруженных конфликтов); 2) функцию поддержания мирового порядка (это
деятельность Российского государства по предотвращению войны, разоружению,
сокращению химического и ядерного оружия, укреплению обязательного для всех
режима нераспространения оружия массового уничтожения и новейших военных
технологий, участию в урегулировании межнациональных и межгосударственных
конфликтов); 3) функцию сотрудничества с другими государствами (это
разнообразная деятельность государства, направленная на установление и развитие
экономических, политических, культурных и иных отношений, гармонично сочетающих
интересы данного государства с интересами других государств) и т.п. Внешняя
деятельность государств (в том числе и России) в современных условиях будет
эффективной и плодотворной лишь тогда, когда она будет базироваться на
международно-правовых актах с общеобязательным учетом национальных,
социально-экономических, культурных и иных особенностей и интересов всех
народов, входящих в мировое сообщество.
     16. Типы государства: различные подходы. Типология государства - это его
специфическая классификация, проводимая в основном с позиции двух подходов:
формационного и цивилизационного. В рамках первого главным критерием выступают
социально-экономические признаки (общественно-экономическая формация). Именно
базис (тип производственных отношений) является, по мнению представителей
данного подхода (Маркса, Энгельса), решающим фактором общественного развития,
который детерминирует и соответствующий тип надстроечных элементов: государство
и право. В зависимости от типов экономического базиса выделяют следующие типы
государства: рабовладельческий, феодальный, буржуазный, социалистический (в
последнее время к ним добавляют еще два: азиатский способ производства и
прафеодализм). Достоинства данной типологии: 1) продуктивна сама идея делить
государства на основе социально-экономических факторов, которые действительно
весьма существенно влияют на общество; 2) она показывает поэтапность,
естественно- исторический характер развития государства. Слабые стороны: 1) она
во многом однолинейная, характеризуется излишней запрограммированностью) между
тем история многовариантна и далеко не всегда “вписывается” в начерченные для
нее схемы; 2) недооцениваются духовные факторы (религиозные, национальные,
культурные и т.п.).
В рамках цивилизационного подхода основными критериями выступают духовные
признаки — культурные, религиозные, национальные, психологические и пр. В
частности, по мнению одного из представителей данного подхода А. Тойнби,
цивилизация есть замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся
общностью религиозных, национальных, географических и других признаков. В
зависимости от них выделяют следующие цивилизации: египетскую, китайскую,
западную, православную и т.п. Достоинства данной типологии: 1) выделены
факторы культуры как существенные в определенных условиях; 2) в связи с
расширением количества духовных критериев, которые характеризуют именно
особенности тех или иных цивилизаций, получается более “заземленная”
типология государств. Слабые стороны: 1) недооцениваются социально-
экономические факторы; 2) по сути дела это типология не столько государства,
сколько общества.
     17. Место и роль государства в политической системе общества. Прежде чем
отвечать на данный вопрос, необходимо сначала дать определение понятия
“политическая система общества” и раскрыть ее структуру (Политическая
система общества — это упорядоченная на основе права и иных социальных норм
совокупность институтов (государственных органов, политических партий,
движений, общественных организаций и т.п.), в рамках которой проходит
политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть. Понятие
“политическая система” показывает, как регулируются политические процессы, как
формируется и функционирует политическая власть. Это механизм организации и
реализации политической деятельности. Любая система общества, в том числе и
политическая, представляет собой целостное, упорядоченное множество элементов,
взаимодействие которых порождает новое качество, не присущее ее частям.
Категория “политическая система” позволяет проникнуть в политические интересы
классов, социальных групп, наций, разобраться во взаимосвязи и
взаимозависимости отражающих эти интересы политических явлений. Политическая
система в конечном счете регулирует производство и распределение благ между
социальными общностями на основе использования государственной власти, участия
в ней, борьбы за нее.). Понятия “государство” и “политическая система общества”
соотносятся как часть и целое. Государство концентрирует в себе все
многообразие политических интересов, регулируя явления политической жизни через
призму “общеобязательности”. Именно в этом качестве государство играет особую
роль в политической системе, придавая ей своего рода целостность и
устойчивость. Оно выполняет основной объем деятельности по управлению,
пользуясь ресурсами общества и упорядочивая его жизнедеятельность. Государство
занимает центральное, ведущее место в политической системе общества, так как
оно: 1) выступает в качестве единственного официального представителя всего
народа, объединяемого в пределах его территориальных границ по признаку
гражданства; 2) является единственным носителем суверенитета; 3) обладает
специальным аппаратом (публичной властью), предназначенным для управления
обществом; 4) обладает “силовыми” структурами (вооруженными силами, милицией,
службой безопасности и т.п.); 5) обладает, как правило, монополией на
правотворчество; 6) обладает специфическим набором материальных ценностей
(государственная собственность, бюджет, валюта и т.д.).
     20. Механизм государства: понятие и структура. Механизм государства - это
система государственных органов, призванных осуществлять задачи и функции
государства. В юридической науке понятия “механизм государства” и
“государственный аппарат” обычно употребляются как синонимы, хотя существует
точка зрения, согласно которой под государственным аппаратом понимается система
органов, непосредственно осуществляющих управленческую деятельность и
наделенных для этого властными полномочиями, а в понятие “механизм государства”
включаются также “материальные придатки” государственного аппарата (вооруженные
силы, милиция, исправительные учреждения и т.д.), опираясь на которые
государственный аппарат осуществляет свою деятельность. Характерные черты
механизма государства: а) он представляет собой систему, т.е. упорядоченную
совокупность государственных органов; б) целостность его обеспечивается едиными
целями и задачами; в) основным элементом механизма государства выступают
государственные органы; г) он является той организационной и материальной силой
(рычагом), с помощью которой государство осуществляет свою власть, достигает
конкретных результатов. Механизм современного государства отличается высокой
степенью сложности, многообразием составляющих его частей, блоков подсистем.
Структура механизма государства включает в себя: 1) государственные органы,
которые находятся в тесной взаимосвязи и соподчиненности при осуществлении
своих непосредственных властных функций; 2) государственные учреждения и
предприятия, которые властными полномочиями (за исключением их администраций)
не обладают, а выполняют общесоциальные функции в сфере экономики, образования,
здравоохранения, культуры, науки и т.д.; 3) государственных служащих
(чиновников), специально занимающихся управлением; 4) организационные и
финансовые средства, а также принудительную силу, необходимые для обеспечения
деятельности государственного аппарата.
     21. Разделение власти как принцип правового государства. Главное
требование принципа разделения властей, сформулированное еще Д. Локком и Ш.
Монтескье, заключается в том, что для утверждения политической свободы,
обеспечения законности и устранения злоупотреблений властью со стороны
какой-либо социальной группы, учреждения или отдельного лица необходимо
разделить государственную власть на законодательную, исполнительную и судебную.
Причем каждая из этих ветвей власти, являясь самостоятельной и
взаимосдерживающей друг друга, должна осуществлять свои функции посредством
особой системы органов и в специфических формах. Система “сдержек и
противовесов”, установленная в Конституции, законах, представляет собой
совокупность правовых ограничений в отношении конкретной государственной
власти: законодательной, исполнительной, судебной. Так, применительно к
законодательной власти используется довольно жесткая юридическая процедура
законодательного процесса, которая регламентирует основные его стадии. В
системе противовесов важную роль призван играть Президент, который имеет право
применить отлагательное вето при поспешных решениях законодателя. Деятельность
Конституционного Суда РФ также можно рассматривать в качестве
правосдерживающей, ибо он имеет право блокировать все антиконституционные акты.
В отношении исполнительной власти используются ограничения ведомственного
нормотворчества и делегированного законодательства, запреты на принятие ею
актов, затрагивающих такие отношения, которые должны быть урегулированы только
законом. Сюда можно отнести сроки президентской власти, импичмент, вотум
недоверия Правительству, запрет ответственным работникам исполнительных органов
избираться в состав законодательных структур, заниматься коммерческой
деятельностью. Для судебной власти тоже есть свои правоограничивающие средства,
выражающиеся в Конституции, процессуальном законодательстве, в его гарантиях,
принципах: презумпции невиновности, праве на защиту, равенстве граждан перед
законом и судом, гласности и состязательности процесса, отводе судей и т.п.
Кроме всего прочего, фиксируются правоограничения, которые запрещают
осуществлять функции, принадлежащие по закону другому органу. Деятельность
государственных структур должна ограничиваться их компетенцией, которая
основывается на принципе “дозволено только то, что прямо разрешено законом”.
23. Правовое государство. Главная идея: правовое государство - государство
справедливости. Множество признаков: максимальное обеспечение прав и свобод
(3) человека; ответственность государства перед гражданином и гражданина
перед государством; четкое разграничение функций общества и государства;
разделение властей; наличие развитого гражданского общества; создание
антимонополистических механизмов, препятствующих сосредоточению власти в чьих
бы то ни было руках; верховенство и прямое действие конституционного закона,
его приоритет над любой властью; установление в законе и осуществление на
деле суверенности государственной власти; формирование законодательных
органов обществом на основе норм избирательного права; соответствие
внутреннего законодательства общепризнанным нормам и принципам международного
права; правовая защищенность всех субъектов общества от произвольных решений
кого-либо.Теория правового государства сформировалась на основе естественно-
правовых воззрений (универсальный характер естественного права: все норма
апеллируют к человеку; договор - изначальная основа деятельности государства:
некоторые естественные права неприкосновенны; подчиненность “положительного”
права естественному; постоянство норм естественного права).
     27. Личность, право, государство. Права человека и гражданина весьма
сложные и многообразные явления, которые могут классифицироваться в зависимости
от следующих критериев:  1) исходя из этапов провозглашения основных прав и
свобод на три поколения - первое поколение включает в себя провозглашенные
буржуазными революциями (XVII—-XVIII вв.) гражданские и политические права,
которые получили название “негативных”, т.е. выражающих независимость личности
в определенных действиях от власти государства, обозначающих пределы его
невмешательства в область свободы и самовыражения индивида (к ним, например,
относятся право на жизнь, свободу и безопасность личности, неприкосновенность
жилища, право на равенство перед законом, избирательное право, право на свободу
мысли и совести, свободу слова и печати и т.д.): второе поколение связано с
социальными, экономическими и культурными правами, которые утвердились как
таковые к середине XX столетия под влиянием борьбы народов за улучшение своего
социально-экономического положения, за повышение культурного статуса, под
воздействием социалистических идей и стран. Данные права иногда называют
“позитивными”, ибо их реализация, в отличие от реализации прав первого
поколения, требует известных целенаправленных действий со стороны государства,
т.е. его “позитивного вмешательства” в их осуществление, создание необходимых
обеспечивающих мер (к ним, например, относятся право на труд и свободный выбор
работы, на отдых и досуг, на защиту материнства и детства, на образование, на
здравоохранение, на социальное обеспечение, на участие в культурной жизни
общества и т.п.); третье поколение - права коллективные или солидарные,
вызванные глобальными проблемами человечества и принадлежащие не столько
каждому индивиду, сколько целым нациям, народам (к ним, например, относятся
права на мир, благоприятную окружающую среду, самоопределение, информацию,
социальное и экономическое развитие и проч.). Данные права стали возникать
после Второй мировой войны на фоне освобождения многих стран от колониальной
зависимости, усугубления экологических и гуманитарных проблем и находятся во
многом еще на стадии становления в качестве юридически обязательных норм; 2) в
зависимости от содержания на: - гражданские или личные (право на жизнь, на
охрану достоинства, тайну переписки, телефонных переговоров и др.); -
политические (право избирать и быть избранным во властные структуры, на равный
доступ к государственной службе, на объединение, мирные собрания, митинги,
демонстрации и др.); - экономические (право частной собственности, на
предпринимательскую деятельность, на труд, отдых и др.); - социальные (право на
охрану семьи, охрану материнства и детства, охрану здоровья, на социальное
обеспечение, благоприятную окружающую среду и др.); - культурные (право на
образование, на участие в культурной жизни, на пользование результатами
научного и культурного прогресса; свобода литературного, художественного,
научного, технического и других видов творчества и др.). 3) в зависимости от
соподчиненности на: основные (участвовать в управлении обществом и
государством) и дополнительные (избирательное право); 4) в зависимости от
принадлежности лица к конкретному государству на: права российских граждан,
иностранных граждан, лиц с двойным гражданством и лиц без гражданства; 5) в
зависимости от степени распространения на: общие (присущие всем гражданам) и
специальные (зависящие от социального, служебного положения, пола, возраста
лица, а также других факторов, например, права потребителей, служащих,
несовершеннолетних, женщин, пенсионеров, ветеранов, беженцев и проч.); 6) в
зависимости от характера субъектов на: индивидуальные (право на жизнь, труд и
т.п.) и коллективные (право на забастовку, митинги и проч.); 7) в зависимости
от роли государства в их осуществлении на: негативные (государство должно
воздерживаться от конкретных действий по отношению к индивиду) и позитивные
(государство должно предоставить лицу определенные блага, содействовать в
реализации им своих прав); 8) в зависимости от особенностей личности,
проявляющихся в различных сферах и отдельных ситуациях ее жизнедеятельности на:
- права в сфере личной безопасности и частной жизни; - права в области
государственной и общественно-политической жизни; - права в области
экономической, социальной и культурной деятельности.
     28. Правовой статус личности. Правовой статус - это юридически
закрепленное положение субъекта в обществе. Правовой статус фиксирует по сути
дела фактический (социальный) статус лица, его реальное положение в обществе.
Правовой статус есть признанная конституцией и законодательством совокупность
прав и обязанностей субъектов, а также полномочий государственных органов и
должностных лиц, с помощью которых они выполняют свои социальные роли. Именно
права и обязанности составляют ядро правового статуса. В структуре последнего
выделяют такие элементы: 1) права и обязанности; 2) законные интересы; 3)
правосубъектность; 4) гражданство; 5) юридическая ответственность; 6) правовые
принципы и т.п. Правовой статус бывает общим, специальным и индивидуальным. Эти
виды отражают собой соотношение таких философских категорий, как общее,
особенное и отдельное. Общий статус - это статус лица как гражданина
государства, закрепленный в Конституции. Он является одинаковым для всех
граждан РФ. Специальный статус фиксирует особенности положения определенных
категорий граждан (студентов, участников войны, бизнесменов, адвокатов и т.д.),
обеспечивает возможность выполнения их специальных функций. Индивидуальный
статус выражает конкретику отдельного лица (пол, возраст, семейное положение,
должность, стаж и т.п.) и представляет собой совокупность персонифицированных
прав и обязанностей личности.
29. Определение права. Марксисты: право - возведение в закон воли экономически
господст. класса. Тюринг: право – это сила или насилие. Социологи: право –
фактически сложившиеся обществен. отношения. Нормативисты: право – система
норм. Философы: право – идеи общества о справедливости. Солидаристы: право –
обществен. согласие (компромисс) между людьми. Признаки права Признаки
позитивного права: 1) нормативность – она выражается формулой
“если..то..иначе.”; 2) формальная определенность – все нормы д.б. записаны в
письм. виде и должны сущ-ть спец. источники данных норм; 3) институциональность
– нормы издаются спец. уполномоч. органами, учреждениями (гос. дума, совет
федерации). Органы местн. самоуправления им. право издавать законы, действующ.
на данной территории; 4) неперсонифицированность – нормы рассчитаны не на
конкр. чел-ка, а на всех людей одной группы; 5) процессуальность – сущ-ют
правила (процедура) создания норм; 6) обеспеченность принудительной силой
гос-ва – в случае несоблюдения норм возникает принуждение субъекта государством
в виде санкций. Позитивное право – система норм в виде властн. велений
гос-ва, распр-ся на всех лиц, находящихся на территории дан. гос-ва, а также на
лиц, нах-ся под юрисдикцией данного гос-ва и обеспеченных в принудит. силой
гос-ва. Естеств. право – осуществимое на основе изначальных, ни кем не писаных
законов общества.
32. Соотношение права и морали. Мораль - это система норм и принципов,
регулирующих поведение людей с позиций добра и зла, справедливого и
несправедливого и т.п. Единство между правом и моралью: 1) в системе
социальных норм они выступают самыми универсальными, распространяющимися на
все общество; 2) у них единый объект регулирования - общественные отношения;
3) исходят в конечном счете от общества. Различия между правом и моралью: 1)
по происхождению (если мораль возникает вместе с обществом, то право - вместе
с государством); 2) по форме выражения (если мораль содержится в общественном
сознании, то право - в специальных нормативных актах, имеющих письменную
форму); 3) по сфере действия (если мораль может регулировать практически все
общественные отношения, то право - наиболее важные и только те, которые в
состоянии упорядочить); 4) по времени введения в действие (если моральные
нормы вводятся в действие по мере их осознания, то правовые - в конкретно
установленный срок); 5) по способу обеспечения (если нормы морали
обеспечиваются мерами общественного воздействия, то нормы права - мерами
государственного воздействия); 6) по критериям оценки (если нормы морали
регулируют общественные отношения с позиции добра и зла, справедливого и
несправедливого, то нормы права - с точки зрения законного и незаконного,
правомерного и неправомерного). Право и мораль взаимодействуют между собой в
процессе упорядочения общественных отношений. Их требования во многом
совпадают: то, что осуждает и поощряет право, осуждает и поощряет, как
правило, и мораль. И наоборот. Многие правовые нормы вытекают из нравственных
(не убий, не укради и т.п.). Вместе с тем возможны и противоречия между ними,
когда одна и та же ситуация может регулироваться по-разному со стороны права
и морали. Причины противоречий могут быть объективные (существующие различия
между правом и моралью) и субъективные (право меняется быстрее морали и
подчас с ней не согласуется в силу определенных идеологических, конъюнктурных
моментов).
     33. Принципы права: понятие и виды. Принципы права - это основные,
исходные начала, положения, идеи, выражающие сущность права как специфического
социального регулятора. Они выражают закономерности права, его природу и
социальное назначение, представляют собой наиболее общие правила поведения,
которые либо прямо сформулированы в законе, либо выводятся из его смысла. В
зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые, межотраслевые и
отраслевые принципы. К общеправовым принципам относят: 1) справедливость; 2)
юридическое равенство граждан перед законом и судом; 3) гуманизм; 4)
демократизм; 5) единство прав и обязанностей; 6) сочетание убеждения и
принуждения и т.п. Названные принципы являются общеправовыми, ибо действуют во
всех без исключения отраслях права. Если принципы характеризуют наиболее
существенные черты нескольких отраслей права, то их относят к межотраслевым.
Среди них выделяют: принцип неотвратимости ответственности, принцип
состязательности и гласности судопроизводства и т.д. Принципы, действующие в
рамках только одной отрасли права, называются отраслевыми. К ним относятся: в
гражданском праве - принцип равенства сторон в имущественных отношениях; в
уголовном процессе - презумпция невиновности и т.п. Принципы права участвуют в
регулировании общественных отношений, так как они не только определяют общие
направления правового воздействия, но и могут быть положены в обоснование
решения по конкретному юридическому делу (например, при аналогии права).
     36. Романо-германская правовая семья. К романо-германской правовой семье
относятся правовые системы Италии, Франции, Испании, Португалии, Германии,
Австрии, Швейцарии и др. В качестве самостоятельной группы правовых систем в
рамках романо-германской правовой семьи можно выделить славянские правовые
системы (Югославии, Болгарии и т.д.). Современная правовая система России, при
всех ее особенностях, более родственна именно романо-германской правовой семье.
Среди признаков романо-германской правовой семьи можно выделить следующие: -
единая иерархически построенная система источников писаного права,
доминирующее место в которой занимают нормативные акты (законодательство); -
главная роль в формировании права отводится законодателю, который создает
общие юридические правила поведения; правоприменитель же (судья,
административные органы и т.п.) призван лишь точно реализовать эти общие
нормы в конкретных правоприменительных актах; - имеются писаные конституции,
обладающие высшей юридической силой; - высокий уровень нормативных обобщений
достигается при помощи кодифицированных нормативных актов; - весомое
положение занимают подзаконные нормативные акты (регламенты, инструкции,
циркуляры и др.); - деление системы права на публичное и частное, а также на
отрасли; - правовой обычай и юридический прецедент выступают в качестве
вспомогательных, дополнительных источников; - на первом месте находятся не
обязанности, а права человека и гражданина; - особое значение имеет
юридическая доктрина, разработавшая и разрабатывающая в университетах
основные принципы (теорию) построения данной правовой семьи.
     37. Англо-саксонская правовая семья. К англо-саксонской правовой семье
относят национально-правовые системы Англии, США, Канады, Австралии, Новой
Зеландии и др. Среди признаков данной семьи можно выделить следующие: -
основным источником права выступает судебный прецедент (правила поведения,
сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и распространяющиеся
на аналогичные дела); - юридические прецеденты носят индивидуальный
(казуистический) характер; - ведущую роль в формировании права (в
правотворчестве) отводят судам, которые в этой связи занимают особое положение
в системе государственных органов; - на первом месте находятся не обязанности,
а права человека и гражданина, защищаемые прежде всего судом; - главенствующее
значение имеет процессуальное (процедурное, доказательственное) право, которое
во многом определяет право материальное; - отсутствуют кодифицированные отрасли
права; - отсутствует классическое деление права на частное и публичное; -
статутное право (законодательство) и юридические обычаи выступают в качестве
вспомогательных, дополнительных источников; - юридическая доктрина, как
правило, носит сугубо прагматический, прикладной характер.
     38. Мусульманская правовая семья. Прежде чем давать общую характеристику
семьи религиозного права, необходимо сначала определить понятие правовая семья.
К семье религиозного права относятся правовые системы таких мусульманских
стран, как Иран, Ирак, Пакистан, Судан и др. Среди признаков данной правовой
семьи можно выделить следующие: - главный творец права Бог, а не общество,
государство, поэтому юридические предписания даны раз и навсегда, в них нужно
верить и соответственно строго соблюдать; - источниками права являются
религиозно-нравственные нормы и ценности, содержащиеся, в частности, в Коране,
Сунне, Иджме и распространяющиеся на мусульман либо в Шастрах, Ведах, законах
Ману и т.д. и действующие в отношении индусов; - весьма тесное переплетение
юридических положений с религиозными, философскими и моральными постулатами, а
также с местными обычаями образует в своей совокупности единые правила
поведения; - особое место в системе источников права занимают труды
ученых-юристов (доктрины), конкретизирующие и толкующие первоисточники и
лежащие в основе конкретных решений; - отсутствует деление права на частное и
публичное; - нормативно-правовые акты (законодательство) имеют вторичное
значение; - судебная практика в собственном смысле слова не является источником
права; - во многом основана на идее обязанностей, а не прав человека (как это
имеет место в романо-германской и англо-саксонской правовых семьях).
39. Понятие, структура и виды правосознания. Правосознание - это совокупность
представлений и чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, выражающих
отношение людей к действующему и желаемому праву. Правосознание - это
одобрительная или отрицательная реакция людей на вновь принятые законы, на
конкретные проекты нормативных актов и т.п. Структура правосознания включает
в себя два элемента: 1) правовую психологию (переживания, которые испытывают
люди в результате отношения к праву; это уровень чувств, настроений, во
многом выражающий поверхностные, эмоциональные оценки права субъектами); 2)
правовую идеологию (понятия, принципы, убеждения, выражающие отношение людей
к действующему или желаемому праву; это более глубокое осмысление субъектами
правовых явлений, характеризующее более рациональный уровень правовых
оценок). Правовая идеология - главный элемент в структуре правосознания. По
содержанию правосознание подразделяется на: - обыденное (массовые
представления людей, настроения по поводу права, возникающие под влиянием
жизненного опыта); - профессиональное (чувства, убеждения, традиции,
складывающиеся у юристов на основе юридической практики); - научное (идеи,
понятия, концепции, выражающие теоретическое освоение права). С одной
стороны, развитие правосознания в определенной степени обусловлено
действующим правом; с другой стороны, само право зависит от правосознания как
на уровне правотворчества (принимая нормативные акты, законодатель должен
учитывать уровень правосознания общества и отдельных групп населения), так и
на уровне правореализации (правосознание обеспечивает добровольное соблюдение
норм права и помогает правоприменению; оно необходимо для толкования правовых
предписаний, для оценки доказательств, для преодоления пробелов). Таким
образом, правосознание пронизывает весь механизм правового регулирования,
предшествует изданию юридических норм и сопровождает на всем протяжении их
действия.
     40. Правовая культура: понятие и структура. Правовая культура личности -
это знание и понимание права, а также действия в соответствии с ним. Правовая
культура личности тесно связана с правосознанием, опирается на него. Но она
шире правосознания, ибо включает в себя не только психологические и
идеологические его элементы, но и юридически значимое поведение. Не всякого
индивида, знающего и понимающего юридические нормы, можно считать
правокультурным человеком. Таковым является только тот, у кого знания
юридических правил сочетаются с потребностью соблюдения их предписаний, кто в
своей деятельности им следует. Таким образом, структура правовой культуры
личности состоит из следующих элементов: 1) психологический элемент (правовая
психология); 2) идеологический элемент (правовая идеология); 3) поведенческий
элемент (юридически значимое поведение). Правовая культура личности означает
правовую образованность человека, включая правосознание, умение и навыки
пользоваться правом, подчинение своего поведения требованиям юридических норм.
Правовая культура общества — это уровень правосознания и правовой активности
общества, степень прогрессивности юридических норм и юридической деятельности.
Структура правовой культуры общества состоит из следующих элементов: 1) уровень
правосознания и правовой активности общества; 2) степень прогрессивности
юридических норм (уровень развития права, культура юридических текстов и т.п.);
3) степень прогрессивности юридической деятельности (культура правотворческой,
правоприменительной и правоохранительной деятельности). Правовая культура
общества является частью его общей культуры и характеризуется следующими
факторами: - реальной потребностью в праве; - состоянием законности и
правопорядка в стране; - степенью развитости в обществе юридической науки и
юридического образования.
     41. Понятие и признаки нормы права. Норма права - это общеобязательное,
формально определенное правило поведения, установленное и обеспечиваемое
государством и направленное на урегулирование общественных отношений.
Юридическая норма - первичная клеточка права, исходный элемент его системы.
Поэтому естественно, что данной норме свойственны основные черты права как
особого социального явления. Из этого не следует, однако, что понятия “право” и
“норма права” совпадают. Они соотносятся между собой как целое и часть. К
признакам нормы права относят: 1) общеобязательность (она представляет собой
властное предписание государства относительно возможного и должного поведения
людей); 2) формальная определенность (она выражается в письменной форме в
официальных документах, с помощью чего определяет рамки деяний субъектов); 3)
связь с государством (она устанавливается государственными органами и
обеспечивается мерами государственного воздействия — принуждением и
стимулированием); 4) предоставительно-обязывающий характер (она не только
предоставляет одним субъектам права, но и возлагает на других субъектов
обязанности, ибо нельзя реализовать право без обязанности и обязанность без
права); 5) микросистемность (она выступает в виде специфической микросистемы,
состоящей из таких взаимоупорядоченных элементов, как гипотеза, диспозиция и
санкция).
42. Структура нормы права. Отвечать на данный вопрос необходимо с определения
понятия “норма права” и перечисления его основных признаков. Одним из них и
является микросистемность. Выступая клеточкой права, норма в то же время
представляет собой такое образование, которое обладает специфическим
внутренним строением, своеобразной организацией. Структура юридической нормы
- это упорядоченное единство необходимых элементов, обеспечивающих ее
функциональную самостоятельность. Данная структура показывает, из каких
частей состоит норма и как они взаимосвязаны. Таких частей три: 1) гипотеза -
элемент нормы права, указывающий на условия ее действия (время, место,
субъектный состав и т.п.), которые определяются путем закрепления юридических
фактов; 2) диспозиция - элемент нормы права, определяющий модель поведения
субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при наличии
указанных в гипотезе юридических фактов; диспозиция выступает основной
регулирующей частью нормы, ее ядром; 3) санкция - элемент нормы права,
предусматривающий последствия для субъекта, реализующего диспозицию. Они
могут быть как негативными, неблагоприятными - меры наказания, так и
позитивными - меры поощрения (премия за добросовестное выполнение служебных
обязанностей работником). Каждый из названных элементов имеет в структуре
правовой нормы свое место и играет особую роль, вследствие чего, по
справедливому суждению, сложившемуся в юридической науке, без гипотезы норма
бессмысленна, без диспозиции немыслима, без санкции бессильна. Проблема
структуры правовой нормы является дискуссионной. Одни авторы считают, что
норма права состоит из двух частей - гипотезы и диспозиции или диспозиции и
санкции. Большинство же ученых-юристов придерживаются трехзвенной структуры
правовой нормы, состоящей из рассмотренных выше элементов (гипотезы,
диспозиции, санкции).
     43. Классификация норм права. Отвечать на данный вопрос следует с
определения понятия “норма права”  Классификация позволяет четче обозначить
место и роль юридических норм в системе правового регулирования, глубже познать
их природу и назначение. Выделяют следующие основные виды правовых норм: 1) в
зависимости от функциональной роли они разделяются на: - исходные нормы,
которые определяют основы правового регулирования общественных отношений, его
цели, задачи, пределы, направления (это, например, декларативные нормы,
провозглашающие принципы; дефинитивные нормы, содержащие определения конкретных
юридических понятий, и т.п.); - общие нормы, которые присущи общей части той
или иной отрасли права и распространяются на все или большую часть институтов
соответствующей отрасли права; - специальные нормы, которые относятся к
отдельным институтам той или иной отрасли права и регулируют какой-либо
определенный вид родовых общественных отношений с учетом присущих им
особенностей и т.д. (они детализируют общие, корректируют временные и
пространственные условия их реализации, способы правового воздействия на
поведение личности); 2) в зависимости от предмета правового регулирования (по
отраслевой принадлежности) они разделяются на конституционные, гражданские,
административные, земельные и т.п.; 3) в зависимости от их характера - на
Артериальные (уголовные, аграрные, экологические и пр.) и процессуальные
(уголовно-процессуальные, гражданско-процессуальные); 4) в зависимости от
методов правового регулирования на: - императивные (содержащие властные
предписания); - диспозиптвные (содержащие свободу усмотрения); - поощрительные
(стимулирующие социально полезное поведение); - рекомендательные (предлагающие
наиболее приемлемый для государства и общества вариант поведения); 5) в
зависимости от времени действия - на постоянные (содержащиеся в законах) и
временные (содержащиеся, например, в Указе Президента о введении чрезвычайного
положения в определенном регионе в связи со стихийным бедствием).
     44. Понятие и виды форм (источников) права. Формы права - это способ
выражения вовне государственной воли, юридических правил поведения. Прежде чем
анализировать различные формы права, необходимо сначала рассмотреть соотношение
понятий “форма права” и “источник права”. Если исходить из общепринятого
значения слова “источник” как всякого начала или основания, корня и причины,
исходной точки, то применительно к юридическим явлениям следует понимать под
источником права три фактора: 1) источник в материальном смысле (материальные
условия жизни общества, формы собственности, интересы и потребности людей и
т.п.); 2) источник в идеологическом смысле (различные правовые учения и
доктрины, правосознание и т.д.); 3) источник в формально-юридическом смысле —
это и есть форма права. Выделяют четыре основные формы права: — нормативный акт
— это правовой акт, содержащий нормы права и направленный на урегулирование
определенных общественных отношений. (К их числу относятся Конституция, законы,
подзаконные акты и т.п.); - правовой обычай - это исторически сложившееся
правило поведения, содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в
результате многократного применения, приводящее к правовым последствиям
(например, согласно ст. 5 ГК РФ, отдельные имущественные отношения могут
регулироваться обычаями делового оборота); - юридический прецедент - это
судебное или административное решение по конкретному юридическому делу,
которому придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении
схожих дел (распространен преимущественно в странах общей правовой семьи —
Англии, США, Канаде и т.д.); - нормативный договор - соглашение между
правотворческими субъектами, в результате которого возникает новая норма права
(например, Федеративный договор РФ 1992 г.).
46. Понятие и виды нормативных актов. Нормативный правовой акт - это правовой
акт, принятый полномочным на то органом и содержащий правовые нормы, т.е.
предписания общего характера и постоянного действия, рассчитанные на
многократное применение. Нормативные акты издаются органами, обладающими
нормотворческой компетенцией, в строго установленной форме. Нормативный акт
является официальным документом, носителем юридически значимой информации.
Нормативный акт занимает особое место в системе правовых актов. Его следует
отличать от актов применения и толкования права. По юридической силе все
нормативные акты подразделяются на две большие группы: законы и подзаконные
акты. Виды законов: 1) Конституция (закон законов) — основополагающий,
учредительный политический правовой акт, закрепляющий конституционный строй,
права и свободы человека и гражданина, определяющий форму правления и
государственного устройства, учреждающий федеральные органы государственной
власти; 2) федеральные конституционные законы принимаются по вопросам,
предусмотренным и органически связанным с Конституцией; 3) федеральные законы
- это акты текущего законодательства, посвященные различным сторонам
социально-экономической, политической и духовной жизни общества; 4) законы
субъектов Федерации - издаются представительными органами и распространяются
только на соответствующую территорию. Виды подзаконных актов: 1) указы и
распоряжения Президента РФ; 2) постановления и распоряжения Правительства РФ
— акты исполнительного органа государства, наделенного широкой компетенцией
по управлению общественными процессами; 3) приказы, инструкции, положения
министерств, ведомств, государственных комитетов регулируют, как правило,
общественные отношения, находящиеся в пределах компетенции данной
исполнительной структуры; 4) решения и постановления местных органов
государственной власти; 5) решения, распоряжения, постановления местных
органов государственного управления; 6) нормативные акты муниципальных
(негосударственных) органов; 7) локальные нормативные акты - это нормативные
предписания, принятые на уровне конкретного предприятия, учреждения и
организации (например, правила внутреннего трудового распорядка). В
зависимости от особенностей правового положения субъекта привотворчества все
нормативные акты подразделяются на: - нормативные акты государственных
органов; - нормативные акты иных социальных структур (муниципальных органов,
профсоюзов, акционерных обществ, товариществ и т.п.); - нормативные акты
совместного характера (государственных органов и иных социальных структур); -
нормативные акты, принятые на референдуме. В зависимости от сферы действия
нормативные акты делят на: - общефедеральные; - нормативные акты субъектов
Российской Федерации; - нормативные акты органов местного самоуправления; -
локальные нормативные акты. В зависимости от срока действия нормативные акты
классифицируются как: - нормативные акты неопределенно-длительного действия;
- временные нормативные акты.
     47. Понятие, признаки и виды законов. Отвечать на данный вопрос следовало
бы с определения понятия “закон”, после чего важно проанализировать признаки
закона: 1) принимается только органом законодательной власти или референдумом;
2) порядок его подготовки и издания определяется Конституцией РФ и регламентами
палат Федерального Собрания РФ; 3) в идеале должен выражать волю и интересы
народа; 4) обладает высшей юридической силой (все подзаконные акты должны
соответствовать ему и ни в чем не противоречить); 5) регулирует наиболее
важные, ключевые общественные отношения. Именно данные признаки и выделяют
закон в системе иных нормативных актов и придают ему качество верховенства.
Изменить или отменить закон вправе только тот орган, который его принял, причем
в строго оговоренном порядке. Классификация законов может проводиться по
различным основаниям: - по их юридической силе (Конституция, федеральный
конституционный закон, федеральный закон, закон субъектов Федерации); - по
субъектам законотворчества (принятые в результате референдума или
законодательным органом); - по предмету правового регулирования
(конституционные, административные, гражданские, уголовные и т.п.); - по сроку
действия (постоянные законы и временные) и т.д. Выделяют также чрезвычайные,
бюджетные, тематические, органические (кодификационные) и иные законы.
48. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Нормативные акты имеют временные, пространственные и субъективные пределы
своего функционирования. Действие нормативного акта во времени обусловлено
вступлением его в силу и утратой силы. Согласно ст. 6 Федерального закона “О
порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных
законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания”, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, акты палат Федерального Собрания
вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после
их официального опубликования, если самими законами или актами палат не
установлен другой порядок вступления их в силу. (см.: Российская газета.
1994. 15 июня). Здесь важно учитывать принцип, согласно которому закон
обратной силы не имеет, т.е. он не должен распространяться на те отношения,
которые уже существовали до момента вступления его в юридическую силу.
Придание закону обратной силы возможно в двух случаях: 1) если в самом законе
об этом сказано; 2) если закон смягчает или вовсе устраняет ответственность.
Нормативные акты утрачивают свою силу (прекращают действие) на следующих
основаниях: - по истечении срока действия акта, на который он был принят; - в
связи с изданием нового акта, заменившего ранее действующий (косвенная
отмена); - на основании прямого указания конкретного органа об отмене данного
акта (прямая отмена). Действие нормативного акта в пространстве определяется
территорией, на которую распространяются властные полномочия органа, его
издавшего. Под территорией Российской Федерации понимается ее сухопутное и
водное пространство внутри государственных границ, воздушное пространство над
ними, недра. К ней относится также территория российских дипломатических
представительств за рубежом, военные и торговые суда в открытом море,
воздушные корабли, находящиеся в полете за пределами Федерации. С
вышеизложенными проблемами тесно связано действие акта по кругу лиц. На
территории Российской Федерации нормативные акты действуют в отношении всех
ее граждан, государственных органов, общественных организаций, иностранцев,
лиц без гражданства. Вместе с тем существуют специальные нормативные акты,
распространяющиеся только на отдельные категории граждан и должностных лиц.
     49. Понятие и структурные элементы системы права. Право кроме внешней
формы имеет и внутреннюю, под которой понимается его строение. Система права -
это внутренняя структура права, состоящая из взаимосогласованных норм,
институтов, подотраслей и отраслей права. Системное устройство права означает,
что оно представляет собой целостное образование, состоящее из множества
элементов, находящихся между собой в определенной иерархической связи.
Системная организация права имеет важное значение как для законодателя
(принимая нормативный акт, правотворческий орган обязан гармонично “включить”
его в существующую систему права, не нарушая ее целостности), так и для
правоприменителя (системный принцип права в сфере правоприменительной
деятельности позволяет правильно истолковать и применить норму права).
Существенно влияние системности права и на процесс систематизации
(упорядочения) законодательства. Черты системы права: - ее первичным элементом
выступают нормы права, которые объединяются в более крупные образования -
институты, подотрасли, отрасли; - ее элементы непротиворечивы, внутренне
согласованы, взаимоувязаны, что придает ей целостность и единство; - она
обусловлена социально-экономическими, политическими, национальными,
религиозными, культурными, историческими факторами; - имеет объективный
характер, ибо зависит от объективно существующих общественных отношений и не
может создаваться по чисто субъективному усмотрению людей. Понятие “система
права” не следует отождествлять с понятием “правовая система”. Последнее шире
по своему объему и включает в себя помимо системы права юридическую практику и
господствующую правовую идеологию. Таким образом, правовая система и система
права соотносятся как целое и часть.
     51. Частное и публичное право. Кроме отраслей в структуре права
юридические нормы можно подразделить на две большие группы: на частное и
публичное право. Частное право - это упорядоченная совокупность юридических
норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц. Публичное право образуют
нормы, закрепляющие порядок деятельности органов государственной власти и
управления. Если частное право - область свободы и частной инициативы, то
публичное - сфера власти и подчинения. Отсюда, частное право состоит из
отраслей гражданского, предпринимательского, семейно-брачного, трудового права,
а публичное - из отраслей конституционного, административного, финансового,
уголовного и иных. В литературе выделяют следующие критерии, в зависимости от
которых те или иные нормы права относят к частному либо публичному праву: 1)
интерес (если частное право призвано регулировать частные интересы, то
публичное - общественные, государственные); 2) предмет правового регулирования
(если частному праву свойственны нормы, регулирующие имущественные отношения,
то публичному - неимущественные); 3) метод правового регулирования (если в
частном праве господствует метод координации, то в публичном - субординации);
4) субъектный состав (если частное право регулирует отношения частных лиц между
собой, то публичное право - частных лиц с государством либо между
государственными органами). В настоящее время в правовой системе России все
больше утверждаются такие институты частного права, как право наследуемого
пожизненного владения, интеллектуальной собственности, возмещения морального
ущерба и др.
     53. Предмет и метод правового регулирования. Для деления норм права на
отрасли используют два критерия: предмет и метод правового регулирования.
Предмет правового регулирования — это те общественные отношения, которые право
регулирует. Он является основным критерием, ибо общественные отношения
объективно существуют, их определенный характер требует к себе и
соответствующих правовых форм. Так, трудовые отношения выступают предметом
регулирования трудового права, семейные отношения - семейно-брачного права.
Вместе с тем предмет правового регулирования не может быть единственным
критерием деления права на отрасли, потому что: 1) общественные отношения, его
составляющие, чрезвычайно разнообразны; 2) нередко одни и те же общественные
отношения регулируются различными отраслями и к тому же различными способами.
Поэтому вторым (дополнительным) критерием выступает метод правового
регулирования. Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод
- кик регулирует. Если предмет является материальным критерием, то метод -
формально-юридическим. Метод правового регулирования - это совокупность
юридических средств, при помощи которых осуществляется правовое регулирование
качественно однородных общественных отношений. Выделяют следующие основные
методы правового регулирования. - императивный - метод властных предписаний,
субординации, основанный на запретах, обязанностях, наказаниях; - диспозитивный
- метод равноправия сторон, координации, основанный на дозволениях; -
поощрительный - метод вознаграждения за определенное заслуженное поведение;
- рекомендательный - метод совета осуществления конкретного желательного
для общества и государства поведения и т.п.
     54. Понятие, принципы и виды правотворчества. Правотворчество - это
деятельность прежде всего государственных органов по принятию, изменению и
отмене юридических норм. Субъектами правотворчества выступают государственные
органы, негосударственные структуры (органы местного самоуправления, профсоюзы
и т.п.), наделенные соответствующими полномочиями, а также народ при принятии
законов на референдумах. Правотворческая деятельность осуществляется в рамках
установленных процессуальных норм (процедур), содержащихся в Конституции,
регламентах, уставах и т.п. Правотворчество заключается в принятии новых норм
права, отмене либо совершенствовании старых путем внесения изменений и
дополнений. Правотворчество характеризуется тем, что: - оно представляет собой
деятельность активную, творческую, государственную; - основная продукция его —
юридические нормы, воплощающиеся главным образом в нормативных актах (кроме
этого, в нормативных договорах, правовых обычаях, юридических прецедентах); -
это важнейшее средство управления обществом, здесь формируется стратегия его
развития, принимаются существенные правила поведения; - уровень и культура
правотворчества, а соответственно и качество принимаемых нормативных актов, -
это показатель цивилизованности и демократии общества. Правотворчеству присущи
следующие принципы: - научность (ибо в процессе подготовки нормативных актов
важно изучать социально-экономическую, политическую и иную ситуацию,
объективные потребности развития общества и т.п.); - профессионализм
(заниматься подобной деятельностью должны компетентные люди - юристы,
управленцы, экономисты и др.); - законность (данная деятельность должна
осуществляться в рамках и на основе Конституции, иных законов и подзаконных
актов); - демократизм (характеризует степень участия граждан в этом процессе,
уровень развития процедурных норм и институтов в обществе); - гласность
(означает открытость, “прозрачность” правотворческого процесса для широкой
общественности, нормальную циркуляцию информации). - оперативность
(предполагает своевременность издания нормативных актов). Следовательно,
принципы правотворчества - это основополагающие идеи, руководящие начала,
исходные положения деятельности, связанной с принятием, отменой или с заменой
юридических норм, это ориентир для органов, творящих право. В зависимости от
субъектов правотворчество подразделяется на такие виды, как: 1)
непосредственное правотворчество народа в процессе проведения референдума
(всенародного голосования по наиболее важным вопросам государственной и
общественной жизни); 2) правотворчество государственных органов (например,
Государственной Думы, Правительства РФ); 3) правотворчество отдельных
должностных лиц (например, Президента, министра); 4) правотворчество органов
местного самоуправления; 5) локальное правотворчество (например, на
предприятии, в учреждении и организации); 6) правотворчество общественных
организаций (например, профсоюзов).
В зависимости от значимости правотворчество делится на: 1) законотворчество
(правотворчество высших представительных органов - парламентов, в процессе
которого издаются нормативные акты высшей юридической силы - законы,
принимаемые в соответствии с усложненной процедурой); 2) делегированное
правотворчество (нормотворческая деятельность органов исполнительной власти,
прежде всего правительства, осуществляемая по поручению парламента по
принятию для оперативного решения определенных проблем нормативных актов,
входящих в компетенцию представительного органа); 3) подзаконное
правотворчество (здесь нормы права принимаются и вводятся в действие
структурами, не относящимися к высшим представительным органам - президентом,
правительством, министерствами, ведомствами, государственными комитетами,
местными органами государственного управления, губернаторами, главами
администраций, руководителями предприятий, учреждений, организаций). Далеко
не все юридические нормы необходимо принимать на уровне законотворчества.
Есть целый спектр ситуаций, когда юридические нормы целесообразнее принимать
на уровне подзаконных актов, нормативных договоров и в иных формах. Кроме
всего прочего, подзаконное правотворчество характеризуется большей
оперативностью, гибкостью, меньшей формальностью, большей компетентностью
осуществляющих его конкретных субъектов. Вместе с тем подзаконное
правотворчество связано с “непрозрачностью” процесса принятия нормативных
актов, с их громоздкостью.
     55. Понятие и стадии законотворчества в РФ. Законотворческий процесс -
главная составная часть правотворческого процесса, его сердцевина. Именно
принятие законов прежде всего характеризует данный процесс в целом. Кроме
законов продукцией правотворчества выступают подзаконные нормативные акты,
правовые обычаи, нормативные договоры, юридические прецеденты. Законотворчество
- сложный, неоднородный процесс, включающий в себя следующие стадии: 1)
законодательная инициатива — закрепленное в Конституции РФ право определенных
субъектов внести предложение об издании закона и соответствующий законопроект в
законодательный орган. Право законодательной инициативы порождает у
законодательного органа обязанность рассмотреть предложение и законопроект, но
принять или отклонить его - право законодателя. Право законодательной
инициативы (согласно ч. 1 ст. 104 Конституции РФ) принадлежит Президенту РФ,
Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам Государственной Думы,
Правительству РФ, законодательным (представительным) органам субъектов РФ,
Конституционному Суду РФ, Верховному Суду РФ, Высшему Арбитражному Суду РФ; 2)
обсуждение законопроекта - важная стадия, которая начинается в Государственной
Думе с заслушивания доклада представителя субъекта, внесшего законопроект.
Данная стадия необходима для того, чтобы довести документ до нужного качества:
устранить противоречия, пробелы, неточности и прочие дефекты. Наиболее
существенные законопроекты выносятся на всенародное обсуждение; 3) принятие
закона, что достигается с помощью двух механизмов голосования (простым
большинством и квалифицированным). Принятие закона - главная стадия, которая в
свою очередь распадается на три подстадии: а) принятие закона Государственной
Думой (федеральные законы принимаются простым большинством голосов от общего
числа депутатов Государственной Думы, т.е. 50% + 1 голос; федеральные
конституционные законы считаются принятыми, если за них проголосовало не менее
2/ 3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы); б) одобрение
закона Советом Федерации (в соответствии с ч. 4 ст. 105 Конституции РФ
“федеральный закон считается одобренным Советом Федерации, если за него
проголосовало более половины от общего числа членов этой палаты либо если в
течение четырнадцати дней он не был рассмотрен Советом Федерации”; в
соответствии с ч. 2 ст. 108 Конституции РФ “федеральный конституционный закон
считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей
голосов от общего числа членов Совета Федерации”); в) подписание закона
Президентом РФ (согласно ч. 2 ст. 107 и ч. 2. ст. 108 Конституции РФ, Президент
в течение четырнадцати дней подписывает одобренный закон и обнародует его); 4)
опубликование закона (как правило, федеральные конституционные законы и
федеральные законы подлежат официальному опубликованию в течение семи дней
после их подписания Президентом РФ; неопубликованные законы не применяются).
     56. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Нормативные акты
принимаются различными органами в различное время, в различных пространственных
пределах и по разному поводу. Такая ситуация не может не влиять на природу
действующих законов и подзаконных актов, которые порой могут между собой
находиться в противоречии. Поэтому прежде чем общественные отношения будут
упорядочены, необходимо, чтобы сами нормативные акты были в порядке, чтобы они
были приведены в соответствующую систему. Отсюда, систематизация - это
упорядочение нормативных актов, приведение их в определенную систему. Она
необходима для обеспечения доступности законодательства, удобства пользования
им, устранения устаревших и неэффективных норм права, разрешения юридических
конфликтов, ликвидации пробелов. Выделяют такие виды систематизации, как: 1)
инкорпорация - форма систематизации путем объединения нормативных актов без
изменения их содержания в сборник, где каждый из актов сохраняет свое
самостоятельное юридическое значение. Принципы инкорпорации: хронологический
(по времени их принятия), тематический (по определенной тематике) и др.
Инкорпорация – самый простой вид систематизации. Инкорпорация подразделяется на
официальную и неофициальную. К первой можно отнести Собрание законодательства
Российской Федерации, ко второй — сборники нормативных материалов по отраслям
права, издаваемых в учебных целях, для просвещения населения и т.п. На
неофициальные инкорпоративные материалы нельзя ссылаться в процессе
рассмотрения юридических дел, например в суде; 2) консолидация - форма
систематизации путем объединения нормативных актов без изменения их содержания
в единый акт, где каждый из актов теряет свое самостоятельное юридическое
значение. Здесь нормативные акты объединяются по признаку их относи-мости к
одному виду деятельности (охрана природы, образование и т.п.). Особенность
консолидации состоит в том, что она является “компромиссной” систематизацией,
сочетающей в себе черты инкорпорации и кодификации. Консолидация используется
зачастую как промежуточный этап, когда отсутствует возможность кодификации; 3)
кодификация - форма систематизации путем объединения нормативных актов в
единый, логически цельный акт с изменением их содержания. В процессе
кодификации устраняются устаревший правовой материал, противоречия в нормах,
создаются новые правила поведения, обеспечивается их согласованность,
логичность.
57. Правоотношения (ПО). Состав и виды ПО. ПО - общественные отношения,
регулируемые нормами права. Основаниями для возникновения ПО явл. юрид.
факты. Состав ПО: 1) субъекты; 2) объект; 3) юр. содерж.; 4) нормы права.
Субъекты ПО - физ. и юр. лица, должн. лица, орг. местн. самоупр., нации и
народы... Объект ПО - то, на что направлены действия субъектов: мат. благо,
достижение иного результата; способность, возможность и желание реализовать
свои права объектами ПО. Юр. содерж. ПО: субъективные права ( совершать
действия, не запрещенные законом (для всех, кроме госуд. органов.);
самозащита права - действия, которые формально запрещены, но разрешены по
обстоятельствам) и обязанности (совершать действия, предусмотренные законом).
Права и обязанности корреспондируют друг другу. Виды ПО: по субъектам:
односторонние (пример - наследование), двусторонние - 2 субъекта, имеющие
корр. права и обяз., многосторонние - субъектов больше 2, а права и
обязанности не обязательно корреспондируют у каждого с каждым. Относительное
ПО - субъекты определены точно, абсолютное ПО - четко выделен один субъект,
остальные субъекты - все субъекты права.
58. Понятие и виды субъектов правоотношений. Субъекты правоотношений - это
участники правовых отношений, обладающие соответствующими субъективными
правами и юридическими обязанностями. Субъект правоотношения - это субъект
права, который использует свою праводееспособность. Выделяют следующие виды
субъектов правоотношений: индивидуальные и коллективные. К индивидуальным
субъектам (физическим лицам) относятся: 1) граждане; 2) лица с двойным
гражданством; 3) лица без гражданства; 4) иностранцы. Лица без гражданства и
иностранцы могут вступать в те же правоотношения на территории России, что и
граждане РФ, за рядом ограничений, установленных законодательством: они не
могут, в частности, избирать и быть избранными в представительные органы
власти России, занимать определенные должности в государственном аппарате,
служить в Вооруженных Силах и т.п. К коллективным субъектам относятся: 1)
государство в целом (когда оно, например, вступает в международно-правовые
отношения с другими государствами, в конституционно-правовые - с субъектами
Федерации, в гражданско-правовые - по поводу федеральной государственной
собственности и т.п.); 2) государственные организации; 3) негосударственные
организации (частные фирмы, коммерческие банки, общественные объединения и
т.д.). Коллективные субъекты, участвующие в области частноправовых отношений,
обладают качествами юридического лица. Согласно ч.1 ст. 48 ГК РФ, юридическим
лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде. Для того чтобы быть субъектом
правоотношения, лица должны обладать правоспособностью и дееспособностью.
Правоспособность - это способность индивида иметь права и обязанности.
Дееспособность - это способность лица своими действиями осуществлять права и
обязанности. Дееспособность связана с психическими и возрастными свойствами
человека и зависит от них. Выделяют следующие виды дееспособности: - полную
(с 18 лет); - частичную (с 14 до 18 лет).
     59. Субъективные права и юридические обязанности. Если общественные
отношения выступают материальным содержанием правоотношений, то субъективные
права и обязанности - юридическим. Именно через права и обязанности
осуществляется юридическая связь участников правоотношений. Субъективное право
- это мера юридически возможного поведения, позволяющая субъекту удовлетворять
его собственные интересы. Субъективное право есть средство для удовлетворения
какого-либо интереса управомоченного лица для достижения определенного блага,
ценности. В этом заключается его предназначение, главная роль. Структура
субъективного права: 1) возможность определенного поведения управомоченного
лица; 2) возможность требования соответствующего поведения от обязанного лица;
3) возможность обращаться за защитой к компетентным государственным органам
(прежде всего в суд); 4) возможность пользоваться определенным социальным
благом, ценностью. Юридическая обязанность - это мера юридически необходимого
поведения, установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица.
Обязанность есть гарантия осуществления субъективного права. Без нее последнее
превратится в фикцию. Юридическая обязанность, являясь обратной стороной
субъективного права, имеет следующую структуру. 1) необходимость совершать
определенные действия или воздерживаться от них; 2) необходимость отреагировать
на обращенные к нему законные требования управомоченного; 3) необходимость
нести юридическую ответственность за неисполнение этих требований; 4)
необходимость не препятствовать контрагенту пользоваться тем благом, на которое
тот имеет право. Различия между субъективным правом и юридической обязанностью:
1) если субъективное право призвано удовлетворять собственные интересы лица, то
юридическая обязанность - чужие интересы (управомоченного лица); 2) если
субъективное право - мера возможного поведения (реализация его зависит от
усмотрения управомоченного лица), то юридическая обязанность - мера
необходимого поведения (от ее реализации отказаться нельзя). Вместе с тем рамки
(мера) и возможного поведения (субъективного права), и необходимого поведения
(юридической обязанности) должны быть четко очерчены в законодательстве
     60. Объекты правоотношений. Объект правоотношения - это то, на что
направлены права и обязанности субъектов правоотношений, по поводу чего они
вступают в юридические связи. Люди всегда участвуют в правоотношениях ради
удовлетворения своих интересов. Эта цель достигается посредством прав и
обязанностей, обеспечивающих получение определенных благ. Выделяют два подхода
к пониманию данной категории: - согласно первому из них, объектом
правоотношения могут выступать только действия субъектов, поступки людей; -
согласно второй точке зрения (разделяемой большинством ученых), объекты весьма
разнообразны и могут быть: 1) материальными благами (вещи, ценности, имущество
и т.п.); 2) нематериальными благами (жизнь, здоровье, достоинство, честь и
т.п.); 3) продуктами духовного творчества (произведения литературы, искусства,
музыки, науки, компьютерные программы и т.д.); 4) результатами действий
участников правоотношений (правоотношения, возникающие, например, на основе
договора перевозки, подряда на капитальное строительство и т.п.); 5) ценными
бумагами и документами (деньги, акции, дипломы, аттестаты и т.д.).
     61. Понятие и классификация юридических фактов. Юридические факты - это
конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права связывает
наступление определенных юридических последствий. Юридические факты являются
предпосылками правоотношений. Их модель фиксируется в гипотезе юридических
норм. Юридические факты классифицируются по различным основаниям: 1) по
характеру наступающих последствий различают факты: - правообразующие
(поступление в вуз); - правоизменяющие (перевод с очной на заочную форму
обучения); - правопрекращающие (окончание вуза); 2) по связи с волей участников
правоотношений различают: — события (обстоятельства, не зависящие от воли
субъекта, - стихийное бедствие, смерть, истечение сроков и т.п.); - действия
(обстоятельства, связанные с волей участников правоотношений). Последние
делятся на правомерные и противоправные. Правомерные, в свою очередь,
подразделяются на юридические акты (действия, совершаемые с намерением породить
юридические последствия, - сделки, судебные решения и т.п.) и юридические
поступки (действия, приводящие к юридическим последствиям независимо от
намерений лица, их совершающего, - создание художественного произведения и
т.д.). Противоправные деяния могут быть уголовными, административными,
гражданскими, дисциплинарными. Нередко для возникновения предусмотренных
правовой нормой юридических последствий необходим не один юридический факт, а
их совокупность, которую называют юридическим (фактическим) составом. Например,
для получения пенсии по старости требуются такие факты, как достижение
пенсионного возраста, наличие необходимого трудового стажа, решение о
назначении пенсии.
     62. Понятие и принципы законности. Законность - это соблюдение всеми
субъектами права законов и подзаконных актов. Для законности необходимы две
стороны: - наличие правовых, справедливых, научно обоснованных законов
(содержательная сторона); - их выполнение, ибо только наличия даже самых
совершенных законов будет недостаточно (формальная сторона). Принципы
законности: 1) единство законности (понимание и применение нормативных актов
должно быть одинаковым на всей территории страны); 2) верховенство Конституции
и закона (подчиненность Конституции и законам всех иных нормативных и
индивидуальных правовых актов; издание каким бы то ни было органом правового
акта, противоречащего закону, есть нарушение законности); 3) гарантированность
прав и свобод человека и гражданина (с одной стороны, без законности права и
свободы гражданина не могут быть реализованы, ибо законность служит их
важнейшей гарантией; с другой стороны, сами права и свободы, их наличие и
осуществление являются показателем состояния законности и демократии в
обществе); 4) связь законности с культурой (от культурного уровня общества и
должностных лиц зависит состояние законности; и наоборот, соблюдение
законодательства является одним из существенных условий и показателей
культурного уровня общества); 5) связь законности с целесообразностью (обход
закона под предлогом целесообразности, пользы, выгоды недопустим;
целесообразность должна быть в рамках закона). 6) принцип презумпции
невиновности закреплен в ч. 1 ст. 49 Конституции РФ 1993 г., где зафиксировано
следующее: “Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда”.
     63. Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и демократии. 
Правопорядок представляет собой систему общественных отношений, в которых
поведение субъектов является правомерным; это состояние урегулированности
социальных связей. Особенности правопорядка: 1) он запланирован в нормах права;
2) возникает в результате реализации данных норм; 3) обеспечивается
государством; 4) создает условия для организованности общественных отношений,
делает человека более свободным, облегчает жизнь; 5) выступает итогом
законности. Следует различать понятия “правопорядок” и “общественный порядок”.
Второе понятие более широкое, включает в качестве ядра первое понятие.
Общественный порядок - это состояние упорядоченности общественных отношений,
которое достигается с помощью не только правовых норм и их соблюдения
(законности), но и других социальных норм и их соблюдения (дисциплины).
Законность, правопорядок и демократия соотносятся следующим образом: - с одной
стороны, подлинная демократия невозможна без законности и правопорядка, без
которых первая превращается в хаос, различные злоупотребления; - с другой
стороны, законность и правопорядок не будут социально ценными (т.е. не будут
приносить людям пользу) без демократических механизмов, институтов и норм, с
помощью которых можно легиттимно изменять нормативную базу законности и
правопорядка, без чего невозможно их эффективное утверждение в общественной
жизни. Укреплению законности и правопорядка способствуют такие проявления
демократии, как демократическое содержание законодательства, контроль
общественности за реализацией законов и т.п.; в свою очередь, законность и
правопорядок могут способствовать развитию и укреплению демократии.
     64. Реализация права: понятие и формы. Под реализацией правовых норм
понимается фактическое осуществление их предписаний в поведении субъектов.
Реализация права представляет собой необходимую сторону жизни, существования
права, без чего оно утрачивает свой социальный смысл. В зависимости от
характера действий субъектов выделяют четыре формы реализации права: -
соблюдение (с ее помощью осуществляются запреты, от нарушения которых лицо
должно воздерживаться); - исполнение (связано с выполнением активных
обязанностей, строго определенных в законе действий в интересах управомоченной
стороны); - использование (выражается в осуществлении субъективных прав,
посредством чего лицо удовлетворяет свой собственный интерес и тем самым
достигает определенного блага, ценности); - применение (это властная
деятельность компетентных органов по разрешению конкретного юридического дела,
в результате чего выносится соответствующий индивидуальный акт). Применение -
особая форма реализации права, характеризующаяся следующими признаками: 1)
применяют право только уполномоченные на то компетентные субъекты
(государственные, муниципальные органы и т.п.); 2) носит властный характер; 3)
имеет ряд стадий (установление фактической и юридической основы дела, принятие
решения); 4) осуществляется в процессуальной форме (в целях усиления гарантий
законного и справедливого разрешения дела данная деятельность жестко
регламентирована нормами права); 5) связано с применением соответствующего
индивидуального, властного (правоприменительного) акта. Правоприменение
необходимо тогда, когда субъекты не могут сами без помощи властных органов
реализовать свои права и обязанности, когда возникает потребность в
государственном принуждении, когда имеется спор по поводу юридического факта и
т.п.
     66. Стадии процесса применения норм права. Прежде чем отвечать на данный
вопрос, необходимо дать определение понятия “применение права”. Правоприменение
- сложная последовательная деятельность, осуществляемая в рамках нескольких
этапов, стадий. Можно выделить три основные стадии правоприменительного
процесса: 1) установление фактической основы дела; 2) установление юридической
основы дела; 3) решение дела. На первой стадии устанавливается объективная
истина по делу. Правоприменение будет обоснованным только тогда, когда
фактические обстоятельства проанализированы с достаточной полнотой и
достоверностью. По сути, здесь речь идет о сборе всей юридически значимой
информации, относящейся к конкретному делу. На второй стадии правоприменитель
выбирает отрасль, институт и норму права, регулирующие данное общественное
отношение, проверяет подлинность текста норм права, их пределы действия во
времени, в пространстве и по кругу лиц, уясняет смысл и содержание юридических
предписаний, квалифицирует деяние. На третьей стадии принимается решение и
выносится право-применительный акт. Именно в рамках данного этапа
правоприме-нительного процесса решается судьба этого дела и от того, какие
выводы будут сформулированы в ходе решения, зависит дальнейшее развитие
правоотношений. Установление фактической и установление юридической основы дела
выступают как бы подготовительными стадиями применения норм права. Принятие
решения является завершающей и вместе с тем основной стадией. После этого
решение должно быть исполнено и конкретное общественное отношение реально
урегулировано.
     68. Акты применения правовых норм. Акт применения права - это такой
правовой акт, который содержит индивидуальное властное предписание, вынесенное
компетентным органом в результате решения конкретного юридического дела.
Правоприменительный акт выступает итогом правоприменительной деятельности и
обладает следующими особенностями: - исходит от компетентных органов; - носит
государственно-властный характер; - носит индивидуальный (персонифицированный),
а не нормативный характер, поскольку адресован конкретным субъектам, указывает
на то, кто в данной ситуации обладает субъективными правами и юридическими
обязанностями; - имеет определенную установленную законом форму. Вместе с тем
следует различать акт применения как действие (деятельность) и как
акт-документ. Последний должен иметь определенную структуру и состоять из
вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. Классифицируют
правоприменительные акты по следующим основаниям: 1) по форме - на указы,
приговоры, решения, приказы и т.п.; 2) по субъектам, их издающим, - на акты
государственных и негосударственных (в частности, муниципальных) органов; 3) по
функциям права - на регулятивные (приказ о повышении по службе) и охранительные
(постановление о возбуждении уголовного дела); 4) по юридической природе - на
основные (выражают конечное решение юридического дела, например, приговор) и
вспомогательные (подготавливают издание основных актов, в частности
постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого); 5) по предмету
правового регулирования - на акты уголовно-правовые, гражданско-правовые и
т.п.; 6) по характеру - на материальные и процессуальные.
     69. Пробелы в праве. Пробел в праве - это полное или частичное отсутствие
в действующем законодательстве необходимых юридических норм. Важно учитывать
два условия пробельности: 1) фактические обстоятельства должны находиться в
сфере правового регулирования; 2) должна отсутствовать конкретная норма права,
призванная регулировать данные фактические обстоятельства. Существуют
объективные и субъективные причины пробелов в праве. Они должны своевременно
устраняться и преодолеваться. Устранить пробел можно лишь с помощью
правотворческого процесса путем принятия новой нормы права. Преодолеть пробел
можно с помощью правоприменительного процесса, так как здесь новых норм права
не создается и правоприменитель вынужден всякий раз восполнять отсутствующее
нормативное предписание посредством аналогии закона и аналогии права. Аналогия
закона - это решение конкретного юридического дела на основе правовой нормы,
рассчитанной не на данный, а на сходные случаи. Аналогия права - это решение
конкретного юридического дела на основе общих принципов и смысла права. Данный
способ преодоления пробелов возможен лишь тогда, когда нет конкретной нормы,
которая бы регулировала сходный случай. Причем ее нет ни в данной отрасли, ни в
смежной. При таком применении важное значение имеют принципы права
(справедливость, равенство перед законом и судом и т.п.), которые, как правило,
устанавливаются в конституции. Поэтому правоприменитель, ориентируясь во многом
на собственное правосознание и мотивируя решение по делу, может ссылаться на
конкретные конституционные статьи. В уголовном и административном праве
аналогия исключается.
     70. Толкование норм права. Толкование норм права - это деятельность,
направленная на установление содержания юридических норм. В процессе толкования
уясняются смысл нормативного предписания, его социальная направленность, место
в системе правового регулирования и т.п. Толкование необходимо в связи с
абстрактностью юридических норм, специальной терминологией, дефектностью
правотворческого процесса (неясностью) и т.д. Деятельность по толкованию
правовых норм имеет своей целью правильное и единообразное понимание
юридических предписаний и их правильное и единообразное применение. Толкование
состоит из двух сторон: - уяснение (для себя); - разъяснение (для других). В
зависимости от субъектов толкование подразделяют: - на официальное (дается
уполномоченными на то субъектами, содержится в специальном акте, влечет
юридические последствия); - на неофициальное (не имеет юридически обязательного
значения и лишено властной силы). Официальное толкование бывает нормативным
(распространяется на большой круг лиц и случаев) и казуальным (обязательно
только для данного конкретного случая). В свою очередь нормативное толкование
классифицируется на аутентичное (дается тем же органом, который издал
нормативный акт) и легальное (исходит от уполномоченных на то субъектов).
Неофициальное толкование бывает: 1) обыденным (не требует специальных познаний
и дается любым гражданином); 2) профессиональным (дают юристы); 3)
доктринальным (научное разъяснение юридических норм). Способы толкования - это
совокупность приемов и средств, направленных на установление содержания
правовых норм. Выделяют следующие способы: 1) грамматический (толкование с
помощью языковых средств, правил грамматики, орфографии и т.п.); 2) логический
(толкование с помощью законов и правил логики); 3) систематический (толкование
с помощью анализа системных связей юридической нормы с другими нормами, места и
роли конкретного правила поведения в системе права); 4) историко-политический
(толкование с помощью анализа конкретно-исторических и политических условий
принятия правовой нормы); 5) телеологический (толкование с помощью установления
целей издания нормативного акта); 6) специально-юридический (толкование с
помощью раскрытия содержания юридических терминов, используемых в
законодательстве). Результаты толкования могут быть различными в зависимости от
соотношения текста и действительного содержания юридических норм. Исходя из
этого соотношения различают три вида толкования: - буквальное (возможно тогда,
когда действительный смысл нормы права и ее текстуальное выражение совпадают);
- ограничительное (применяется тогда, когда действительный смысл нормы права
уже ее текстуального выражения); - распространительное (применяется тогда,
когда действительный смысл нормы права шире ее текстуального выражения).
72. Правомерное поведение: понятие и виды. Правомерное поведение - это деяние
субъектов, соответствующее нормам права и социально полезным целям. Признаки
правомерного поведения: - находится в установленных законодательством рамках
(формальный аспект); - социально полезно, не противоречит общественным
интересам и целям, что составляет его объективную сторону (содержательный
аспект); - является осознанным, что составляет его субъективную сторону.
Правомерное поведение по степени социальной значимости подразделяется: 1) на
необходимое (служба в армии); 2) желательное (научное и художественное
творчество); 3) допустимое (отправление религиозных культов). Наиболее
распространена классификация правомерного поведения в зависимости от его
мотивов (субъективной стороны), в соответствии с которыми оно подразделяется:
1) на социально-активное (это высшая форма правомерного поведения,
выражающаяся в высоком уровне правосознания и правовой культуры,
ответственности и добровольности. Здесь субъект действует не из-за страха
перед наказанием и не из-за поощрения, а на основе убеждения в необходимости
и целесообразности правомерного поведения. Этот вид поведения наиболее
социально значим, ибо связан с реализацией не только личного, но и
общественного интереса, с борьбой за реальное утверждение в жизни принципов
права, законности, порядка); 2) конформистское (это деяние, основанное на
подчинении правовым предписаниям без их глубокого и всестороннего осознания,
без высокой правовой активности); 3) маргинальное (это деяние, которое тоже
соответствует правовым предписаниям, но совершается под воздействием
государственного принуждения, из-за страха перед наказанием).
73. Понятие, признаки правонарушений (ПН). ПН - волевое, целенаправленное
противоправное действие или бездействие, посягающее на общественные интересы
или приносящее вред обществ. интересам. Признаки ПН: 1) действие, волевое и
целенаправленное (а также бездействие); 2) противоправность (нарушение нормы
права); 3) виновность (психическое отношение субъекта, осознание
последствий); 4) наступление вредных последствий (необходимый признак
правонарушения, что есть вред - устанавливает законодатель)
     74. Виды ПН: 1) преступление (наиболее опасные проступки, наказание
устанавл. только суд, соблюдая угол-процесс. кодекс, наказание отбывается в
соотв. с исправит.-труд. кодексом); 2) адм. проступок (посягательство на гос.
или обществ. порядок или собственность, права и свободы граждан...); 3) дисц.
проступок (нарушение трудовой, служ., учебной или воинской дисц.; наказание
связано только с соотв. деятельностью); 4) гражд. деликт (вред личности или
имуществу граждан, заключ. противозак. сделки, нарушение гражд. прав...). В
обязат. признаках гражд. деликта отсутствует вина, для преступления же она
обязательна.
75. Юридический состав правонарушения. Юридический состав правонарушения -
это система признаков правонарушения, необходимых и достаточных для
возложения юридической ответственности. В юридический состав входят: 1)
субъект правонарушения (праводееспособное физическое лицо или социальная
организация, совершившие данное деяние); 2) объект правонарушения (это то, на
что посягает правонарушение; родовым объектом выступают общественные
отношения, видовым - жизнь, здоровье, честь, имущество и т.п.); 3)
субъективная сторона правонарушения (совокупность признаков, характеризующих
субъективное отношение лица к своему деянию и его последствиям. Здесь главной
категорией выступает вина, под которой понимают психическое отношение лица к
совершенному им противоправному деянию. Выделяют две формы вины - умысел (ст.
25 УК РФ) и неосторожность (ст. 26 УК РФ). Умысел в свою очередь может быть
прямым, когда лицо сознает общественно опасный характер своих деяний,
предвидит возможность или неизбежность наступления вредных последствий,
желает их наступления косвенным, когда лицо сознает общественно опасный
характер своих деяний, предвидит возможность наступления вредных последствий,
не желает, но сознательно допускает наступление указанных в законе
последствий либо относится к ним безразлично. Неосторожность тоже имеет две
формы - легкомыслие, когда лицо предвидит общественно вредные последствия
своего поведения, но без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывает на возможность его предотвращения; и небрежность, когда лицо не
предвидит общественно вредные последствия своего поведения, хотя при
необходимой внимательности и предусмотрительности должно и могло их
предвидеть); 4) объективная сторона правонарушения - это совокупность внешних
признаков, характеризующих данное правонарушение, к которым относят: -
деяние; - противоправность (формальный аспект); - вредный результат
(содержательный аспект); - причинная связь между деянием и вредным
результатом (вредоносный результат должен быть следствием, а само поведение -
причиной именно этого результата).
     76. Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 
Юридическая ответственность есть необходимость лица подвергнуться мерам
государственного принуждения за совершенное правонарушение. Меры эти могут
быть: - личного характера (лишение свободы); - имущественного характера
(штраф); - организационного характера (увольнение). Признаки юридической
ответственности: 1) устанавливается государством в правовых нормах; 2)
опирается на государственное принуждение; 3) применяется специально
уполномоченными государственными органами; 4) связана с возложением новой
дополнительной обязанности; 5) выражается в определенных отрицательных
последствиях личного, имущественного и организационного характера; 6) выступает
формой реализации санкции правовой нормы в конкретном случае и применительно к
конкретному лицу, но с санкцией не отождествляется, ибо санкция — часть
структуры нормы права, содержащая последствия осуществления диспозиции, которые
могут быть как неблагоприятными (ответственность), так и благоприятными
(поощрение); 7) возлагается в процессуальной форме; 8) наступает только за
совершенное правонарушение. Если фактическим основанием юридической
ответственности выступает правонарушение, характеризующееся совокупностью
признаков, образующих его состав, то юридическим основанием выступают норма
права и соответствующий правопримеиительпый акт, в котором компетентный орган
устанавливает конкретный объем и форму принудительных мер к конкретному
правонарушителю. Подобным правоприменительным актом может являться приказ
администрации, приговор или решение суда и т.п.
     77. Виды юридической ответственности. Прежде чем отвечать на данный
вопрос, необходимо сначала дать определение понятия “юридическая
ответственность”. Классифицируют юридическую ответственность по следующим
основаниям. В зависимости от того, к какой отрасли относится юридическая
ответственность, выделяются: - уголовная (применяется только за преступления;
никто не может быть признан виновным в совершении преступления, а также
подвергнут уголовному наказанию, иначе как по приговору суда и в соответствии с
уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством;
меры уголовного наказания - наиболее жесткие формы государственного
принуждения, направленные преимущественно на личность виновного, - лишение
свободы и т.д.); - административная (наступает за совершение административного
проступка на основе законодательства об административных правонарушениях и
выражается, в частности, в таких мерах, как штраф, лишение специального права и
т.п.); - гражданская (наступает за нарушение договорных обязательств
имущественного характера или за причинение имущественного внедоговорного вреда.
Полное возмещение вреда - основной принцип гражданско-правовой ответственности;
возмещение убытков в некоторых случаях дополняется штрафными санкциями,
например выплатой неустойки); - дисциплинарная (применяется за нарушение
трудовой, учебной, служебной, воинской дисциплины; для наложения взыскания
должны быть затребованы объяснения от нарушителя трудовой дисциплины;
возлагается администрацией предприятия, учреждения, организации; в отношении
отдельных категорий - дисциплинарными коллегиями; меры дисциплинарной
ответственности - выговор, строгий выговор, увольнение и т.д.); - материальная
(наступает за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации рабочими
и служащими при исполнении ими своих трудовых обязанностей). В зависимости от
органов, возлагающих юридическую ответственность, различают ответственность,
возлагаемую органами государственной власти, государственного управления,
судами и другими юрисдикционными структурами.
78. Принципы юридической ответственности. Прежде чем отвечать на данный
вопрос, необходимо сначала дать определение понятия “юридическая
ответственность”. Принципы наиболее полно характеризуют юридическую
ответственность, позволяют ярче увидеть природу данного правового средства.
Выделяют следующие основные принципы юридической ответственности: 1)
справедливость, призванная соразмерно наказывать виновного, не допускать
установление уголовных санкций за проступки и отрицать обратную силу закона,
закрепляющего либо усиливающего ответственность; возлагать на виновного за
одно нарушение лишь одно наказание; обеспечить возмещение причиненного
правонарушением вреда (если он имеет обратимый характер) и т.п.; 2) гуманизм,
выражающийся, в частности, в запрете устанавливать и применять такие меры
наказания, которые унижают человеческое достоинство; 3) законность,
требующая, чтобы юридическая ответственность возлагалась на виновное лицо
строго по закону и за деяния, предусмотренные законом; 4) обоснованность,
заключающаяся в объективном, всестороннем и аргументированном исследовании
обстоятельств дела, в установлении факта совершения лицом конкретного
правонарушения и соответствующей нормы права, в общей форме, фиксирующей
юридическую ответственность, а также в принятии правоприменитель-ного акта,
закрепляющего порядок, вид и меру возможного наказания; 5) неотвратимость,
означающая неизбежность наступления юридической ответственности, действенное,
качественное и полное раскрытие правонарушений, обязательную и эффективную
карательную реакцию со стороны государства в отношении виновных лиц; 6)
целесообразность, предполагающая соответствие наказания, избираемого
применительно к правонарушителю, целям юридической ответственности,
позволяющая индивидуализировать санкции, учесть различные обстоятельства
совершения деяния (как смягчающие, так и отягчающие).